Арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1


НазваниеАрбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1
страница8/29
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк заявлений > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29


Примечание к таблице:
При выявлении причин нарушения процессуальных сроков чаще обращается внимание на такие, которые касаются судов первой инстанции, в частности среди них называются: неявка сторон, длительное проведение экспертиз, без заключений которых невозможно рассмотреть дело по существу, неявка адвокатов в судебное заседание без уведомления причин неявки, неявка присяжных заседателей и т.д.

Однако нередко длительность производства по делу связана с тем, что урегулированные процессуальным законодательством сроки охватывают не все моменты процесса. Это обуславливает также значительные потери времени в судопроизводстве, которые характерны и для вышестоящих инстанций, например:

  1. ГПК РФ связывает течение срока подачи апелляционной жалобы, представления моментом принятия мировым судьей решения в окончательной форме, но не определяет этот момент принятия мировым судьей такого решения (ст. 321 ГПК РФ);

  2. Устранение обстоятельств, послуживших основанием для оставления апелляционной и кассационной жалоб без движения должно состояться в срок, указанный в определении суда (ч. 4 ст. 263 АПК РФ, ч. 4 ст. 280 АПК РФ).

  3. Согласно УПК РФ жалоба и представление на приговор или иное решение суда первой инстанции могут быть обжалованы в апелляционном или кассационном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным и содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, но УПК РФ не определяет момент изготовления приговора и способ его вручения.

  4. Ч. 2 ст. 237 ГПК допускает апелляционное или кассационное обжалование по истечение срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения, а в случае если такое заявление подано – в течение 10 дней со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Проблема в том, что начальный момент срока для подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения связывается с днем вручения ему копии заочного решения. Когда реально вручили копию и вручили ли вообще – определить зачастую затруднительно. Кроме этого, встречаются случаи, когда о наличии заочного решения ответчик узнавал при его исполнении, а если в деле было несколько ответчиков, нет гарантии в том, что копии заочного решения им вручат в один день. Тогда у каждого ответчика на полном основании будет свой момент для отсчета срока.

5. В соответствии с ч. 2 ст. 376 ГПК РФ судебное постановление может быть обжаловано со дня вступления его в законную силу. Вместе с тем законодательство выдвигает в качестве условий обращения в суд надзорной инстанции соблюдение 6-месячного срока подачи жалобы и исчерпание возможностей обжалования судебного акта до его вступления в законную силу (ч. 2 ст. 376 ГПК). При наличии трех надзорных инстанций требуется внесение ясности в вопрос о границах и порядке исчисления 6-месячного срока. Например, следует учитывать и специфику надзорного обжалования постановлений, принятых по делам, рассмотренным в первой инстанции мировым судьей и районным судом. Для таких дел существует не одна, а три надзорные инстанции. Соответственно, межинстанционными периодами становятся: 1) после второй инстанции и до Президиума суда субъекта Федерации; 2) после Президиума суда субъекта Федерации и до Судебной коллегии Верховного Суда РФ; 3) после Судебной коллегии ВС РФ и до Президиума ВС РФ. Требование соблюдать 6-месячный срок обжалования (ч. 2 ст. 376 ГПК РФ) требует контроля не только за самим сроком обжалования, но и за временем нахождения дела в суде очередной надзорной инстанцией1.

Отсутствует норма о сроках и форме принятия жалобы к надзорному производству. По смыслу норм главы 41 получается, что самым первым определением в связи с поданной жалобой будет или определение о возвращении жалобы (ст. 379), или определение о передаче (отказе в передаче) надзорной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции (ч. 2 ст. 381).

Существуют однако, и такие периоды в производстве по делу, которые законодательно не ограничены и не могут быть ограничены, когда речь идет об этапах движения дела по инстанциям:

I. Гражданский процесс

  1. Период до направления дела с апелляционными жалобой, представлением и поступившими возражениями относительно них в районный суд (ч. 3 ст. 325 ГПК РФ).

  2. Период до направления судьей дела в суд кассационной инстанции при получении кассационных жалобы, представления по истечении срока, установленного для кассационного обжалования (ч. 1 ст. 343 ГПК РФ).

  3. Период до рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора в судебном заседании суда надзорной инстанции поскольку, суд назначает его с учетом того, чтобы лица, участвующие в деле, имели возможность явиться в суд на заседание (ч. 1 ст. 385 ГПК РФ).

II. Арбитражный процесс

  1. Период до направления апелляционной и кассационной жалобы через принявший решение арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной или кассационной инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд (ч. 2 ст. 357 АПК РФ, ст. 275 АПК РФ).

  2. Период на истребование дела для пересмотра в порядке надзора из арбитражного суда, который должен в пятидневный срок направить истребованное дело в ВАС РФ (ч. 4 ст. 295 АПК РФ).

III. Уголовный процесс

  1. Период до направления уголовного дела с принесенными жалобой, представлением и возражениями на них в суд апелляционной или кассационной инстанции (ч. 1 ст. 355 УПК РФ, ч. 2 ст. 359 УПК РФ).

  2. Периоды направления копий определений об оставлении апелляционной и кассационной жалоб без движения (ч. 1 ст. 355 УПК РФ, ч. 2 ст. 359 УПК РФ).

В подобных случаях также нельзя оправдать необоснованную длительность производства по делу и представляется необходимым контроль за разумными сроками разбирательств.
Причины нарушения процессуальных сроков
Нарушение судебных сроков является одной из основных проблем судопроизводства. Возможность отложения рассмотрения дела часто приводит к невозможности реализации права граждан на судебную защиту, гарантированного ст. 46 Конституции РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 27.12.2007г. № 52 «О сроках рассмотрения уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях судами РФ»1 определил основные причины нарушения процессуальных сроков рассмотрения дел и отнес к ним:

  1. ненадлежащая подготовка дел к судебному разбирательству (подготовка дела проводится не всегда, либо проводится формально, без выполнения в полной мере всех необходимых процессуальных действий, производимых на этой стадии судебного процесса);

  2. ненадлежащее извещение участников процесса о времени и месте судебного разбирательства;

  3. необоснованное отложение дел либо отложение дел без указания даты следующего судебного заседания;

  4. назначение даты заседания через значительный промежуток времени без достаточных на то оснований;

  5. нарушение сроков изготовления мотивированных решений, протоколов судебных заседаний, что является причиной затягивания сроков подачи апелляционных и кассационных жалоб;

  6. ошибки, допускаемые судами при применении норм материального и процессуального права;

  7. высокая нагрузка на мировых судей;

  8. длительность прохождения судебных извещений о времени и месте судебного заседания;

  9. ненадлежащее качество дознания и предварительного следствия по уголовным делам;

  10. трудности формирования коллегии присяжных заседателей;

  11. неявка в судебные заседания без уважительных причин адвокатов, назначенных в соответствии с частью 3 статьи 51 УПК РФ;

  12. ненадлежащий уровень исполнения постановлений и определений судей о приводе лиц по уголовным делам и делам об административных правонарушениях;

  13. несвоевременное направление в суды протоколов об административных правонарушениях.

При выявлении фактов волокиты, грубого или систематического нарушения судьями процессуальных сроков, приводящих к ущемлению прав и законных интересов граждан при рассмотрении дел, квалификационные коллегии судей в установленном законом порядке привлекают судей к дисциплинарной ответственности, в том числе и в виде досрочного прекращения их полномочий.

Хотя не для кого не секрет, что во многих случаях подобные факты происходят по объективным причинам (неудовлетворительное материально-техническое обеспечение многих судов и т.д.), при этом одной из причин нарушения процессуальных сроков является затягивание судебного процесса в субъективном смысле, вызванное виновными действиями лиц, участвующих в деле, таких как:

  1. Болезнь лица, участвующего в деле, создание видимости наличия иных уважительных причин неявки в суд. Для противодействия данному поведению необходимо наделить суд правом проверять достоверность документов, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование причин своей неявки в судебное заседание, и при установлении подложности таких документов применять не только меры процессуальной ответственности в виде штрафа, но и ставить перед прокурором вопрос о наличии в действиях лица признаков преступления в порядке ч.3 ст. 226 ГПК.

  2. Необходимость представления и истребования дополнительных доказательств. Интерес лица при заявлении ходатайства об истребовании заведомо не существующего или бесполезного доказательства состоит в том, чтобы затянуть процесс. Противодействие такого рода поведению возможно путем закрепления в гражданском процессе обязанности сторон раскрывать доказательства на этапе подготовки дела с одновременным установлением ограничения на представление доказательств на этапе судебного разбирательства. При установлении судом фактов несвоевременного представления доказательств, а также уклонения от их раскрытия на этапе подготовки дела к судебному разбирательству суд может обсудить вопрос о взыскании судебных расходов с лица, не исполнившего своих процессуальных обязанностей, а также взыскать причиненные затягиванием процесса убытки по правилам ст. 15 ГПК, при условии заявления соответствующих требований лицами, участвующими в деле. Указанные последствия не применяются в случае если лицо обоснует невозможность представления доказательств по уважительной причине.

  3. Необходимость привлечения к делу новых участников процесса может быть связана с заявлением дополнительных исковых требований, их уточнением, изменением предмета или основания иска. Для избежания негативных последствий, связанных с вовлечением в процесс новых лиц, необходимо: а) наделить суд правом требовать конкретизации исковых требований, выдвигаемых по отношению к каждом соответчику; б) суду активнее пользоваться правом выделения исковых требований в отдельное производство в случае, когда такое выделение приведет к более быстрому рассмотрению дела; в) запретить изменение предмета или основания иска более чем 1 раз в ходе процесса.

  4. Обжалование определений, которыми не заканчивается рассмотрение дела по существу. Время, необходимое для проверки законности определения судом вышестоящей инстанции, объективно способствует увеличению общего срока разбирательства дела, что позволяет субъекту, нацеленному на затягивание процесса, путем подачи частных жалоб добиться отсрочки вынесения неблагоприятного решения. На основании Информационного письма от 05.09.2006г. № 112 «О применении ч. 1 ст. 188, ч. 2 ст. 257, ч. 2 ст. 275 АПК при обжаловании определений отдельно об обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу»1, арбитражный суд, принявший обжалуемое определение, должен направить в арбитражный суд вышестоящей инстанции вместе с жалобой только те материалы дела, которые имеют непосредственное отношение к этой жалобе и необходимы для ее рассмотрения. Аналогичный подход должен быть взят и в гражданском судопроизводстве.

Одним из существенных условий качественной работы судей является ориентирование аппарата суда на постоянную работу в помощь судье.

Например, такая объективная причина как нарушение сроков рассылки судебных актов, может быть устранена созданием для специалистов, которые отвечают за рассылку судебных актов, памяток по исчислению сроков.

Следующей объективной причиной нарушения процессуальных сроков являются пробелы в действующих процессуальных кодексах, которые независимо от вины судей способствуют затягиванию процессов, что в свою очередь приводит к нарушению прав и законных интересов граждан при рассмотрении дел.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ

I. Причины, по которым длительное время не рассматриваются уголовные дела тоже известны, к ним относятся:

1. розыск подсудимых, которым на следствии избрана мера пресечения не связанная с арестом;

2. неявка потерпевших и свидетелей;

3. назначение различного рода экспертиз, без производства которых невозможно принять решение по делу;

4. неявка адвокатов в судебное заседание без уведомления причин неявки;

5. недоставка подсудимых, находящихся под стражей;

6. неявка присяжных заседателей.

Согласно Основным принципам, касающимся независимости судебных органов: «Каждое государство-член обязано предоставить соответствующие средства, позволяющие судебным органам, надлежащим образом выполнять свои функции». В целях устранения причин, которые порождают нарушение «разумных» сроков рассмотрения уголовных дел государству следует принять меры организационного и законодательного характера.

Обоснованными являются предложения С.В. Марасановой по устранению причин нарушения «разумных» сроков при рассмотрении уголовных и гражданских дел.

1. По правилам уголовного судопроизводства уголовное дело в судебном заседании должно быть рассмотрено с участием подсудимого. Исключение из этого правила допустимо только в четырех случаях:

- если по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного уголовного дела в его отсутствие;

- по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, если подсудимый находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу;

- если подсудимый по решению суда удаляется из зала судебного заседания за нарушение порядка или неподчинение распоряжениям председательствующего;

- по уголовным делам о применении принудительной меры медицинского характера, в случае, если лицо, о котором слушается дело, с учетом характера его психического состояния не может участвовать в судебном заседании или представляет опасность для окружающих.

В остальных случаях при неявке подсудимого рассмотрение уголовного дела должно быть отложено и суд вправе подвергнуть подсудимого, не явившегося без уважительных причин, приводу, а равно применить к нему или изменить ему меру пресечения. Если подсудимый скрылся, суд приостанавливает производство в отношении него до его розыска и выносит постановление о розыске скрывшегося подсудимого. Если по делу проходит несколько подсудимых и раздельное судебное разбирательство в отношении других препятствует рассмотрению уголовного дела, то все производство по нему приостанавливается (ст. 253 УПК РФ). При этом, закон не делает исключений для других подсудимых, которые могут находиться под стражей.

Компетенция суда в этой части весьма ограничена. Суд вправе, вынеся постановление о приостановлении дела производством, решить вопрос о розыске лица, о мере пресечения в отношении его и должен направить это постановление в орган, осуществляющий розыск и прокурору. После этого, не реже одного раза в квартал суд должен делать запросы о результатах розыска.

В одном из своих постановлений Конституционный Суд РФ № 20-П от 02.07.1998г.1 отмечал, что вынесением определения (постановления) суда о приостановлении судебного разбирательства затрагиваются права подсудимого (в данном случае тех, кто проходит по делу вместе со скрывшимся лицом), потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика на судебную защиту (статья 46 Конституции РФ) и справедливое разбирательство дела в разумный срок (п.1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека), а также некоторые другие конституционные права.

Это указание Конституционного Суда требует принятия комплексных мер, способных обеспечить права иных лиц на судебную защиту.

К таким мерам, в частности, может быть отнесено:

- предоставление права заинтересованным лицам в рамках уголовного процесса обжаловать в суд бездействие органов, осуществляющих розыск подсудимых;

- признание основанием возвращения уголовного дела прокурору факт объявления розыска подсудимого, не только того, который бежал из-под стражи, но и в случае, если последнему не была избрана такая мера пресечения.

У суда отсутствует какой-либо механизм действенного контроля за исполнением вынесенного им постановления о розыске. Судья не вправе проверить, какие конкретные действия выполнены органом, осуществляющим розыск, не вправе давать указания по планированию и тактике проведения розыскных мероприятий. Такие функции возложены на прокурора. Статьей 37 УПК РФ установлено, что «прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия». Как известно, уголовное преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Функция уголовного преследования сохраняется за государственным обвинителем и в процессе судебного разбирательства (в случае, если государственный обвинитель не отказался от обвинения).

Возложение же на суд функций уголовного преследования, даже путем систематического требования розыска подсудимых, осуществляемого иным и не подконтрольным суду органом, недопустимо (на самом деле в связи с бездеятельностью органов, на которых возложена обязанность по розыску подсудимого, суды втянуты в осуществление розыскных мероприятий: направление запросов в органы ЗАГСа, информационные центры МВД РФ, установление адресов его возможного пребывания и направление писем по указанным адресам и т.д.).

В то же время, практика подтверждает, что направление любого дела прокурору в связи с розыском подсудимого достаточно быстро возвращается за исполнением постановления о розыске.

Исходя из этого, следует сделать вывод, что законодательно должно быть предусмотрено право суда в любом случае, если это связано с розыском подсудимого, уклоняющегося от явки в суд, возвращать дело прокурору.

Кроме того, наверное, настала пора продумать вопрос об установлении жестких рамок относительно сроков предварительного следствия. Длительное, реально бесконтрольное проведение предварительного следствия, как в отношении лиц, содержащихся под стражей, так и тех, кто не подвергнут аресту, приводит не только к нарушению прав обвиняемых и потерпевших, но и к утере доказательственной базы, к возможности скрыться тем лицам, для которых нежелательным является результат по делу.

Возникает вопрос: «Если прокуратура не справляется с контролем за сроками следствия, может быть, настало время для введения института следственных судей? Достаточно изучить опыт их успешной работы и попытаться, отбросив не нужное, реализовать эту практику на российской почве.
2. Неявка в судебное заседание потерпевших и свидетелей можно назвать «проблемой № 1» в уголовном процессе. Хотя законодатели попытались снивелировать эту ситуацию, введя в уголовно-процессуальный закон ст. 281 УПК РФ, тем не менее, по причине неявки свидетелей и потерпевших, на допросе которых настаивают стороны, откладывается, зачастую на длительные сроки, тысячи уголовных дел.

Статья 15 УПК РФ провозглашает: «Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. Функции обвинения, защиты и разрешения дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо».

«Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия» (п.1 ст. 37 УПК РФ). УПК РФ провозглашает равенство прав сторон в судебном заседании (ст. 244). Причем, на сторону обвинения возложена обязанность по представлению доказательств и участию в их исследовании (ст.246 УПК РФ).

Порядок представления и исследования доказательств указан в ст. 274 УПК РФ: «Очередность исследования доказательств определяется стороной, представляющей доказательства суду. Первой представляет доказательства сторона обвинения. После исследования доказательств, представленных стороной обвинения, исследуются доказательства, представленные стороной защиты».

Представляется, что сторона обвинения сообщает в обвинительном заключении те доказательства, на которых она основывает уголовное преследование, но уже в судебном заседании обязана предъявить эти доказательства, то есть обеспечить непосредственное представление доказательств обвинения. Роль суда должна быть ограничена только в оказании содействия сторонам в представлении доказательств. Это содействие может быть выражено в направлении повесток по месту жительства или работы потерпевших и свидетелей, вынесении постановления (определения) о доставке приводом, направлении необходимых запросов по ходатайству сторон, вынесении постановления (определения) об этапировании лиц, содержащихся под стражей и т.д.

В подтверждение именно такого толкования ст.ст. 15 и 246 УПК РФ, можно обратиться к российской истории и международному опыту.

Так, Уставом уголовного судопроизводства (ст.с. 573-594, 377-386, 640-645) предусматривался порядок вызова в суд гражданских истцов, свидетелей и т.д. с помощью повесток суда, которые вручались названным лицам органом (полицией) находившимся в распоряжении суда, обязанность за реальное обеспечение явки лица лежала не на суде, а на сторонах.

Именно этот принцип лежит в основе стандарта предъявления доказательств сторонами в США, Англии, Франции и других стран. «Состязательная система основана на принципе, что стороны, а не суд руководят сбором и предъявлением доказательств, суд не должен, за некоторым исключением, вмешиваться в решения сторон относительно того, каких свидетелей вызывать.

В соответствие с вышеизложенными принципами суд должен удовлетворять все разумные просьбы сторон о вручении повесток свидетелям, дававшим показания во время предварительного следствия, либо свидетелям, не допрошенным там». Удовлетворение таких просьб сторон ограничивается вручением стороне повесток для вызова свидетелей.

Таким образом, вся ответственность за предоставление доказательств лежит на сторонах и, если какое-либо доказательство стороной не представлено, это исключает всякую ответственность суда за его неисследованность.

Так, в одном из определений по делу, рассмотренному с участием коллегии присяжных заседателей в отсутствии одного из свидетелей обвинения при условии, что суд исчерпал все возможности его вызова, а сторона обвинения настаивала на его допросе, Верховный Суд РФ, отменяя приговор, указал: «Суд не установил новое местонахождение свидетеля, не принял мер к его розыску и обеспечению явки в судебное заседание».

Противоречивая практика, история и зарубежный опыт подсказывают необходимость и разумность внесения изменений в закон относительно освобождения суда от несвойственных ему функций, которые хотя и несут организационную нагрузку, тем не менее, непосредственно связаны с процессом.

В связи с этим, предлагается внести изменения в ст. 244 УПК РФ, дополнив ее следующим содержанием: «На сторонах лежит обязанность представления суду необходимых доказательств путем обеспечения явки в суд потерпевших, свидетелей, экспертов, специалистов, истребования документов. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав».

Такая формулировка закона:

- исключит двойственность его толкования;

- обеспечит реальное действие принципа состязательности;

- значительно сократит сроки рассмотрения уголовных дел;

- освободит суд от несвойственных ему функций;

- повысит ответственность сторон за результаты своей работы.
3. Деятельность адвокатуры продолжает оставаться бичом уголовного судопроизводства.

Несмотря на новый Федеральный закон от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1, несмотря на принятый Кодекс профессиональной этики адвокатов, положение дел с участием адвокатов в процессах практически не изменилось, особенно это заметно в судах районного звена. Неявка адвокатов в процессы по различного рода причинам повсеместно ведет к многочисленным отложениям дел. Отпуск, занятость в других процессах, болезнь, порой последовательно друг за другом, и все это как основание к отложению, несмотря на то, что суд постоянно согласовывает со сторонами дату рассмотрения дела. Все это наводит на мысль о бессилии суда перед обстоятельствами, зачастую надуманными, но подтвержденными многочисленными справками, составленными иногда самими адвокатами. Не следует забывать и о значительных финансовых затратах государства по делам, которые систематически откладываются.

При нынешнем законодательстве и снижении чувства ответственности перед правосудием со стороны адвокатов ничто не сможет изменить ситуацию, если не принять решительных мер в защиту интересов граждан и органа государственной власти.

С этой целью необходимо:

- реанимировать Федеральный закон «Об ответственности за неуважение к суду»;

- создать сильную муниципальную адвокатуру (по опыту ряда европейских стран подобные адвокатуры действуют и средства на ее содержание изыскиваются из мизерного налога, который взимается с граждан. Зато каждый из них имеет право на получение бесплатной юридической помощи в течение всей жизни);

- внести изменения в УПК РФ в части обеспечения права на защиту, наделив ту или иную структуру адвокатской деятельности обязанностью произвести замену не явившегося адвоката на другого.

Во-первых, эта норма должна получить законодательное решение и уже это исключит возможность ее двоякого понимания. Во-вторых, вновь вступающему адвокату должно быть предоставлено время для ознакомления с делом, обсуждения позиции с подсудимым. В-третьих, любое отложение дела влечет за собой увеличение сроков содержания под стражей без судебного решения подсудимых, что само по себе нарушает их конституционные права. В-четвертых, мы все время забываем конституционную норму, которая гласит, что права одного человека заканчиваются там, где вступают в действие права другого (ст.17 п.3). Поэтому, следует констатировать, что права адвоката, предоставленные ему в соответствии с Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» заканчиваются там, где возникают права подсудимого, потерпевшего на справедливое судебной разбирательство в разумные сроки.

Здесь следует вспомнить Учреждение судебных установлений, его раздел «О присяжных поверенных». Статья 384 этого Закона гласила: «Присяжный поверенный, принявший на себя хождение по делу, начавшемуся в округе, в котором он приписан, имеет право по желанию тяжущихся продолжать ходатайство по оному во всех судах до окончательного решения дела, хотя бы это было и вне того округа, подчиняясь в таком случае Совету поверенных того места, где производится дело». В случае невозможности участия в процессе, на основании ст. 385, он обязан передать другому поверенному находящиеся у него все дела, подлежащие производству в его отсутствие. Нарушение этих правил влекло уголовную, дисциплинарную или гражданскую ответственность. Устав уголовного судопроизводства не знал такого понятия, как отложение дела в связи с неявкой защитника, за одним лишь исключением, упомянутым в ст. 591 «Препятствием к открытию судебного заседания может служить и болезнь защитника подсудимого, когда по краткости времени, остающегося до срока заседания, вновь назначенному защитнику невозможно изготовиться к защите». Кроме того, законы российской империи предусматривали за неявку адвоката в судебное заседание и не обеспечение своевременной надлежащей замены гражданскую ответственность адвоката в виде оплаты финансовых затрат на судопроизводство по делу, отложенному по вине адвоката.

Настала необходимость обратиться к этому опыту и в наши дни.
4. В Российской Федерации практически 15 лет действует такая форма судопроизводства, как суд присяжных заседателей. Однако, за это время мало что изменилось с явкой присяжных заседателей и по этой причине нередко уголовные дела откладываются слушанием. На период 2002 года анализ явки присяжных заседателей в суд показал, что лишь каждый 16 исполняет эти обязанности. Причем, никто не подсчитывал убытки государства от собственной бездеятельности. Ведь, если вызывается 100 присяжных заседателей для слушания двух дел, является только 30, из которых невозможно отобрать две коллегии. При этом, например, отбирается только одна, состоящая из 12 основных и 2-х запасных присяжных заседателей, а остальным 16-ти необходимо оплатить проезд к месту нахождения суда и заработную плату за один день пребывания в суде, в целом, для 16 человек эта сумма может составить примерно 20 тысяч рублей. А сколько таких ситуаций по стране? Не стоит ли задуматься не только об организационных, но и финансовых потерях на этот счет?

Каждая неявка присяжного заседателя может быть оправдана тем, что:

- ст. 32 Конституции РФ провозглашает участие гражданина в отправлении правосудия как право, а не обязанность;

- о существующей форме судопроизводства и роли присяжного заседателя мало кто из граждан осведомлен. На экранах телевизоров от судебных игровых ситуаций, многие из которых не несут за собой ни знаний, ни культуры, ни действительного понятия истинного правосудия, хочется «отгородиться непроницаемым занавесом». Тогда как настоящего правового воспитания, раскрытия истинных возможностей каждого человека участвовать в осуществлении правосудия, утверждения иных ценностей в обществе и прививания чувства ответственности за все происходящее, на экранах телевизоров в программах правовой направленности не увидишь;

- из средств массовой информации и интервью ряда заинтересованных лиц зачастую, иногда в оскорбительной форме, можно услышать о неспособности граждан к осуществлению функций присяжного заседателя;

- еще слишком много руководителей, которые не желают мириться с тем, что их сотрудники в течение некоторого времени могут отсутствовать на основном месте работы, исполняя свой гражданский долг в ином учреждении. Боязнь же потерять место работы, заставляет граждан игнорировать вызовы в суд.

Была надежда, что ситуация изменится в связи с принятием ФЗ «О присяжных заседателях в Российской Федерации». Однако, констатирование в этом Законе тех норм, которые были заложены в предыдущие законы, с некоторыми изменениями, в том числе и по срокам составления списков присяжных заседателей, не привело к улучшению ситуации.

Однако, есть путь, который может изменить, даже следует утвердительно сказать, что изменит положение дел в этой сфере.

Требуется внимательно присмотреться к опыту Канады (штат Онтарио) с тем, чтобы попытаться перенести на российскую почву действенную и эффективную систему.

По практике всю работу с присяжными заседателями проводит Комитет присяжных. Руководители Комитета (2 человека) избираются на 4 года жителями штата совместно с Конгрессом. Один из них выдвигается партией демократов, второй – республиканской партией. Комитет определяет порядок комплектования присяжных заседателей. В их распоряжении компьютерная система с внесенными туда списками избирателей, автовладельцами, владельцами земельных участков и т.д.

В обязанности Комитета входит:

- компьютерный отбор присяжных заседателей;

- вручение им повесток с указанием примерного срока вызова;

- направление анкет;

- обработка информации и передача ее суду.

В своей работе по обеспечению явки присяжных заседателей Комитет использует помощь шерифов.

Суд производит отбор присяжных заседателей только на конкретные дела.

Комитеты (комиссии) брали на себя ответственность за составление списков присяжных заседателей, проверку на соответствие их закону, систематическое пополнение списков в случае выбытия кого-либо из присяжных заседателей, явку, отобранных путем случайной выборки, присяжных заседателей в суд для последующего отбора по конкретному делу.

Значимость этой работы заключается в следующем:

1. Суды освобождены от несвойственных им функций:

А). фактической проверки списков присяжных заседателей;

Б). розыска лиц, включенных в списки.

2. Срывы дел по причине неявки присяжных заседателей исключены.

Многолетняя практика показала очевидность создания специального органа (Комитета), способного координировать вопросы составления общих и запасных списков присяжных заседателей, обеспечивать явку присяжных заседателей, ставить вопрос об ответственности руководителей, препятствующих явке присяжных заседателей, анализировать эффективность деятельности подобных комитетов на местах и финансовую составляющую этой деятельности.
5. Безусловно, как позитивный факт следует расценивать принятие в 2002 году нового УПК РФ. Абсолютно верным решением законодателя необходимо признать исключение из судебной процедуры института дополнительного расследования.

Однако, это обстоятельство послужило началом проявления недобросовестности и злоупотребления правом со стороны следственных органов.

Казалось бы, статья 196 УПК РФ дает перечень оснований для обязательного назначения экспертизы по уголовным делам, в том числе и для установления психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, установления возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. Однако, несмотря на наличие такого указания в законе и оснований к обязательному назначению экспертиз, последние следственными органами не проводятся.

Единичны случаи, когда органы следствия, проверяя версию обвиняемого, назначают необходимые экспертизы либо в рамках производства обязательных экспертиз ставят вопросы, позволяющие дать оценку выдвинутой обвиняемым или его защитой версии. В основной своей массе в стадии следствия этого не происходит, что, безусловно, требует затем от суда выполнить работу «за других» (т.е. назначить экспертизу) с тем, чтобы не допустить факта незаконного осуждения.

Позволительно ли такое «перераспределение сил» для государства?

Скорее всего нет, поскольку затраты на судопроизводство значительно выше, чем на иные стадии процесса, а главное, теряются критерии принципа состязательности. Ведь государственный обвинитель должен представить доказательства обвинения, подтверждающие, в том числе, и наличие состава преступления, а субъект преступления, является одним из элементов этого состава, так же, как и его объективная сторона. К роли государственного обвинителя относится и представление суду доказательств, опровергающих или подтверждающих версии стороны защиты. Зачастую, это возможно сделать только с помощью такого доказательства, как заключение эксперта.

В любом случае, назначение и производство экспертизы в стадии судебного следствия, должно быть обусловлено крайне исключительными обстоятельствами.

Для этой цели необходимо:

- законодательно усилить надзорную роль прокурора по делам, поступившим к нему с обвинительным заключением;

- законодательно закрепить условия для обращения сторон с ходатайствами о назначении экспертиз в стадии предварительного слушания (заключение эксперта, нередко, служит основанием для переквалификации действий обвиняемого, что можно сделать в стадии предварительного слушания по ходатайству прокурора, а впоследствии и для изменения подсудности этого дела, либо его прекращения);

- создать условия для ускорения производства различного рода экспертиз.

Безусловно, что в случае проявления интереса к этой проблеме, найдутся более весомые аргументы и иные предложения, важно одно, найти способы и принять меры для наиболее эффективного судопроизводства.
II. Следующей причиной нарушения срока в уголовном процессе является применение ст. 237 УПК РФ – нарушение процессуального срока, в течение которого прокурор обязан обеспечить устранение препятствий к рассмотрению дела судом.

Согласно ч. 2 ст. 237 УПК этот срок не может превышать 5 суток, и закон не предусматривает возможности его продления. В большинстве случаев срок не достаточен для устранения выявленных судом нарушений уголовно-процессуального закона.

И хотя 5-суточный срок установлен в целях недопущения судебной волокиты, в данном случае процессуальная экономия, как показывает практика, отрицательно сказывается на качестве отправления правосудия.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 08.12.2003г. № 18-П1 подтвердил полномочие суда общей юрисдикции при осуществлении производства по уголовному делу по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращать дело прокурору для устранения допущенных в досудебном производстве существенных нарушений.

Одновременно признал не соответствующей Конституции РФ ч. 4 ст. 237 УПК, как не позволяющую осуществлять необходимые для этого следственные действия и иные процессуальные действия, указал что недопустимость осуществления таких действий лишила бы смысла возвращения уголовного дела прокурору и не позволяла бы восстановить нарушенные права и интересы участников уголовного судопроизводства, лишив их реальной судебной защиты.

В отношении ч.ч. 2, 3 и 5 ст. 237 УПК производство по делу прекращено.

Конституционный Суд РФ в Определении от 02.02.2006г. № 57-О1 указал, что на случаи возвращения судом уголовного дела прокурору по основанию, связанному с необходимостью устранения существенных неустранимых в судебном производстве нарушений закона, требование о соблюдении пятидневного срока, в течение которого прокурор обязан обеспечить устранение иных, указанных в части первой статьи 237 УПК РФ препятствий к рассмотрению уголовного дела судом, распространяться не может. При этом, однако, возвращение в такого рода случаях уголовного дела прокурору с последующим проведением по нему необходимых процессуальных действий не должно быть связано с решением задачи восполнения неполноты произведенного дознания или предварительного следствия в качестве самостоятельной задачи.

Правовая позиция Конституционного Суда РФ в УПК пока не отражена, вследствие чего образовалась правовая неопределенность по вопросу о процессуальном сроке, в пределах которого прокурор обязан обеспечить устранение выявленных судом нарушений уголовно-процессуального закона.

Для решения ситуации необходимо внести изменения в УПК с учетом следующих особенностей:

  1. Срок должен быть достаточным для исправления выявленных судом нарушений и восстановления прав участников уголовного судопроизводства. Одновременно должен отвечать требованиям разумности, чтобы избежать затягивания производства по уголовному делу.

  2. В каждом случае срок определяет суд, учитывая объем следственных и иных действий.

  3. Следует предусмотреть возможность продления срока, установленного судом, в случае если у прокурора возникает потребность в дополнительном времени.

Т. Баева предлагает изложить ч. 2 ст. 237 УПК в следующей редакции:

«В случаях, предусмотренных часть 1 настоящей статьи, судья обязывает прокурора в срок до одного месяца обеспечить устранение препятствий рассмотрения уголовного дела судом. При определении срока судья учитывает характер выявленных препятствий и объем следственных и иных процессуальных действий, производство которых необходимо для их устранения. В случае невозможности устранить препятствия к рассмотрению уголовного дела в установленный срок он может быть продлен судьей по ходатайству прокурора, но не более чем на один месяц»1.

Т. Рябинина считает целесообразным дополнить УПК ст. 222.1 «Решение прокурора по поступившему из суда уголовному делу в соответствии со ст. 237 настоящего Кодекса», в которой, по аналогии со ст. 221 УПК, предусмотреть:

«1. Прокурор рассматривает поступившее из суда уголовное дело и в течение 5 суток с момента его поступления принимает по нему одно из следующих решений:

  1. о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в отношении отдельных обвиняемых полностью или частично, при установлении к тому времени оснований прекращения уголовного дела;

  2. о направлении уголовного дела следователю (дознавателю) для производства отдельных процессуальных действий в целях устранения существенных нарушений уголовно-процессуального закона, препятствий рассмотрения делом судом и недостатков, установленных судом; либо для пересоставления обвинительного заключения или обвинительного акта со своими письменными указаниями;

  3. о направлении уголовного дела следователю (дознавателю) для производства предварительного расследования в порядке, установленном разделом VIII УПК, в случае, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК;

  4. о направлении уголовного дела следователю (дознавателю) для производства дополнительного расследования со своими письменными указаниями.

    1. В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, производство процессуальных действий осуществляется в порядке, установленном разделом VIII настоящего Кодекса.

    2. Производство отдельных процессуальных действий следователем (дознавателем) осуществляется в 10-суточный срок, а производство дополнительного расследования – в 30-суточный срок в соответствии с ч. 6 ст. 162 УПК, если дело направляется следователю, и в 10-суточный срок, если дело направляется дознавателю.

    3. В случае необходимости продления установленного срока он может быть продлен в порядке, установленном частями 7 и 8 ст. 162 настоящего Кодекса, но не более чем на один месяц, если производится предварительное следствие, и не более чем на 10 суток, если производится дознание.

    4. Решение о мере пресечения, в том числе о продлении срока содержания под стражей, должно приниматься в общем порядке»1.

Возможно указанные предложения позволят решить проблему процессуального срока исправления выявленных судом недостатков предварительного расследования и будет способствовать повышению эффективности правового механизма устранения препятствий к рассмотрению уголовного дела судом.
III. В УПК РФ не установлен специальный срок для проведения предварительного слушания.

Согласно ч. 1 ст. 233 УПК РФ рассмотрение уголовного дела в судебном заседании должно быть начато не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания, а по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, - не позднее 30 суток.

Следовательно, предварительное слушание должно проводиться в рамках указанных сроков либо должны быть внесены соответствующие изменения.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Похожие:

Арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1 iconАрбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1
Iii подразделы 1,2,3 -кузнецова И. С., Петрова И. А., подраздел 4 Петрова И. А., подраздел 7 Кузнецова И. С.; подраздел 8 Крымский...

Арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1 iconАдвокат в уголовном процессе
Одной из форм оказания адвокатом юридической помощи является участие в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном...

Арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1 iconРабочая программа (РП) по учебной дисциплине «доказывание в уголовном судопроизводстве»
Рабочая программа (РП) по учебной дисциплине «доказывание в уголовном судопроизводстве» разработана на основе требований Федерального...

Арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1 iconФедеральный закон
Статья 474 Порядок использования электронных документов в уголовном судопроизводстве

Арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1 iconРегиональные правила «О назначении адвокатов в качестве защитников...
Кой деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» №63-фз от 31 мая 2002 г., во исполнение «Порядка назначения адвокатов в качестве...

Арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1 iconАналитический обзор современного состояния проблемы определения статуса правовых позиций
Теоретико-правовые основы использования Конституционным Судом Российской Федерации правовых позиций Европейского Cуда

Арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1 iconВ российской федерации
Федеральный закон определяет правовую основу, принципы судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации (далее судебно-экспертная...

Арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1 iconПояснительная записка к рабочей программе по окружающему миру рабочая...
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно – правовых документов

Арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1 iconКраткое содержание 311
Защита прав человека в уголовном судопроизводстве и в уголовноисполнительной системе 135

Арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) 1 iconОбобщение судебной практики взыскания в качестве процессуальных издержек...
Анализ судебной практики показывает, что наиболее распространенным видом процессуальных издержек является вопрос взыскания в качестве...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск