В механизме судебной защиты


НазваниеВ механизме судебной защиты
страница5/26
ТипДоклад
filling-form.ru > Туризм > Доклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Распыленность действующего законодательства о подсудности по различным федеральным законам, на наш взгляд, находится в противоречии с положениями Конституции РФ и ГПК РФ. Часто цитируемая ч. 1 ст. 47 Конституции РФ гласит о подсудности, установленной законом. Гарантируя право каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, Конституция РФ не может иметь в виду последующего распыления конституционной гарантии по бесчисленному множеству федеральных законов, вплоть до превращения такой гарантии в фикцию. Следует учитывать также и статус ГПК РФ в области регулирования им процессуальных отношений: он является первым среди равных, имеет в этих вопросах приоритет перед другими федеральными законами. Этот приоритет закреплен ч. 1 ст. 1 ГПК РФ, где говорится, что порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей юрисдикции определяется Конституцией РФ, ГПК РФ, Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами. В ст. 4 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" отмечается, что федеральные законы должны быть приведены в соответствие с ГПК РФ, а до этого момента действующие федеральные законы применяются в части, не противоречащей ГПК РФ. Конституционный Суд РФ на примере уголовно-процессуального законодательства разъяснил, что самостоятельные сферы правового регулирования могут быть максимально унифицированы путем кодификации. Кодифицируя нормы, регулирующие определенную сферу, законодатель вправе установить приоритет кодекса перед иными федеральными законами в регулировании правоотношений в этой сфере. Приоритет кодекса не является безусловным, он ограничен рамками специального предмета регулирования <1>. В нашем случае специальный предмет регулирования - это гражданское судопроизводство, и в данной сфере ГПК РФ имеет приоритет перед иными федеральными законами.

--------------------------------

<1> Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. по делу о проверке конституционности ст. ст. 7, 15, 107, 234 и 450 УПК РФ (пп. 2.2 и 2.3).
Изложенное свидетельствует о том, что ГПК РФ в регулировании процессуальных отношений отводится особая роль. Именно ГПК РФ (в полном соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РФ) должен исчерпывающим образом регулировать правила подсудности. Интервенция норм из других федеральных законов в данном вопросе недопустима.

Однако проблемы правил родовой подсудности не исчерпываются произвольным вторжением в процессуальные правила норм других законов. Даже исчерпывающие перечни дел, подсудных мировому судье, районному суду, суду субъекта Федерации и Верховному Суду РФ, не решат проблемы соединения в одном суде различных инстанций. Не может эффективно функционировать система, где границы инстанций размыты.

Выше уже отмечалась устойчивость термина "родовая (предметная) подсудность". Считается, что это название связано с тем, что с помощью данных правил разграничение компетенции судов различных звеньев производится в зависимости от рода дел или по предмету спора. Целесообразность существования таких правил не подвергается сомнению <1>.

--------------------------------

<1> См., напр.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М., 2003. С. 415; Уксусова Е.Е. (автор главы) // Гражданское процессуальное право / Под ред. М.С. Шакарян. М., 2004. С. 134; Абушенко Д.Б. (автор главы) // Гражданский процесс / Под ред. В.В. Яркова. М., 2004. С. 167; Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданский процесс: Курс лекций. 3-е изд. М., 2005. С. 39 - 40.
Действительно ли в основе правил лежит род дела или предмет спора? Это отчасти так: только мировые судьи рассматривают дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества (п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ), только Верховный Суд РФ рассматривает дела об оспаривании постановлений о приостановлении или прекращении полномочий судей либо о прекращении их отставки (п. 3 ч. 1 ст. 27 ГПК РФ). Но, с другой стороны, имущественные споры могут быть предметом рассмотрения как мирового судьи, так и в районном суде - все зависит от цены иска (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ). Районные судьи примут на себя компетенцию мирового судьи, если, к примеру, дело о разводе сопряжено со спором о детях (п. 2 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ). Поэтому явной натяжкой будет сказать, что в основе разграничения компетенции лежит род дел или предмет спора. Прослеживается скорее стремление отделить дела, по мнению законодателя, более простые, менее трудоемкие, не требующие длительного судебного разбирательства и сложной доказательственной деятельности и поручить их рассмотрение мировому судье. Минусы такого подхода состоят в том, что спрогнозировать заранее сложность дела и объем доказательственной деятельности по нему затруднительно или невозможно.

Что касается распределения компетенции между Верховным Судом РФ, судами субъектов Федерации и районным судом, то в его основе не усматриваются ни предмет спора, ни род дел. Дела об оспаривании нормативно-правовых актов, обжаловании решений избирательных комиссий, приостановлении деятельности или ликвидации политических партий, об оспаривании действий и решений (ч. 2 ст. 254 ГПК РФ) - эти категории дел присутствуют в компетенции судов всех инстанций.

Значит, в основе правил о родовой подсудности лежит иной критерий, а не декларируемый род дел (предмет спора).

Сопоставляя нормы ст. 27 и ст. 26 ГПК РФ, нетрудно заметить основу разграничения: она зависит от уровня субъекта, издавшего акт или принявшего решение, уровня избирательной комиссии, общественного объединения, религиозной организации и т.д. в их собственной (внутренней) иерархической системе. Таким образом, нормы родовой подсудности зависят от субординации несудебных органов.

Особенно наглядно влияние внешней (по отношению к судебной) иерархической системы проявляется при рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов.

Верховный Суд РФ в определениях Судебной коллегии по гражданским делам, обзорах судебной практики, ответах на вопросы последовательно проводит идею о том, что подсудность дел об оспаривании нормативных правовых актов определяется с учетом уровня органа, принявшего нормативно-правовой акт, а также вводит понятие "соответствующий суд" <1>. В Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ отмечено: "противоречие федеральным законам законов субъекта Российской Федерации, а также принятых законодательными (представительными) или исполнительными органами государственной власти субъектов РФ иных нормативных актов устанавливается соответствующими судами. Такими судами могут быть равные, в смысле разделения властей, законодательным (представительным) и исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации суды субъектов Российской Федерации" <2>. Д. Валеев справедливо отмечает, что современные нормы и практика предметной подсудности судов субъектов Федерации в качестве судов первой инстанции значительно усложнены <3>. Наглядно эту сложность демонстрирует Г.Л. Осокина, не просто анализирующая перечни норм ГПК РФ, но и дополняющая их положениями других федеральных законов, отмечая при этом пробелы в законодательном регулировании. Так, автор полагает, что логично было бы дела об оспаривании ненормативных актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации рассматривать в суде субъекта Федерации, однако поскольку в ст. 26 ГПК РФ указания на это нет, то согласно ст. ст. 24 - 27 ГПК РФ эти дела подсудны районным судам. Такое положение Г.Л. Осокина расценивает как исключение из правила о паритете трех ветвей государственной власти, потому что низший уровень судебной власти "судит" высший уровень законодательной и исполнительной власти. Оправдывает это исключение только соображение доступности и целесообразности. Аналогичным образом, ввиду отсутствия в законе четко прописанных норм, к подсудности районного суда следует относить дела об оспаривании ненормативных актов дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации за рубежом <4>.

--------------------------------

<1> БВС РФ. 2004. N 3. С. 28; N 1. С. 22; 2000. N 5. С. 17 - 18; N 9. С. 12.

<2> Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2000 г., п. 8 // БВС РФ. 2000. N 9. С. 12.

<3> Валеев Д.Х. Предметная подсудность гражданских дел судам субъектов Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. N 12. С. 23.

<4> Валеев Д.Х. Предметная подсудность гражданских дел судам субъектов Российской Федерации. С. 419, 423.
Тщательная, выверенная работа Г.Л. Осокиной по восполнению неисчерпывающих перечней ст. ст. 26 и 27 ГПК РФ должна наводить на мысль, что подобные правила подсудности слишком усложнены и плохо согласуются с принципом доступности для правоприменителей. Такая распыленность правил по бесчисленным законам не может быть основой для предъявляемого к судам требования строго следовать своим полномочиям и для точки зрения на нарушение правил подсудности как на безусловное основание для отмены решения.

Д. Валеев с удовлетворением отмечает, что норма, установленная п. 4 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ, ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСУЕТСЯ (выделено мною. - Л.Т.) с положениями ч. 2 ст. 75 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" <1>. Между тем, на наш взгляд, должен быть поставлен вопрос: почему норма ГПК РФ должна согласовываться с федеральным законом, не имеющим отношения к гражданскому процессу?

--------------------------------

<1> Там же. С. 26.
М.К. Треушников отмечает, что законодатель ввел в нормативные акты, которые регулируют избирательный процесс и относятся к области конституционного права, значительное число процессуальных норм. Он указывает на важность учета системности права, с тем чтобы процессуально-правовые нормы, включенные в регулятивное избирательное законодательство, соответствовали общим нормам и принципам гражданского процессуального права России <1>.

--------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.

Статья М.К. Треушникова "Судебная защита избирательного права" включена в информационный банк согласно публикации - "Журнал российского права", 2000, N 3.
<1> Треушников М.К. Судебная защита избирательных прав // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 2000. N 1. С. 9, 16.
Можно ли сказать, что правила родовой подсудности упорядочивают распределение дел? Определенно нет, так как регулирование этой сферы производится не только ГПК РФ. Что, кроме разгрузки районных судов, дает создание мировой юстиции? Время требует, чтобы на каждом участке работал узкий профессионал, чтобы как минимум уголовная и гражданская юрисдикция были разделены (не говоря о специализации в жилищных, трудовых делах). Появление многопрофильного мирового судьи - это шаг назад. Доступнее территориально такой судья не стал - многие мировые судьи работают в зданиях районных судов. Разгрузка районных судей тоже имеет оборотную сторону - теперь районный судья рассматривает и уголовные, и гражданские дела, кроме того, и по первой, и по второй инстанции, чтобы обеспечить себе занятость.

Четкие границы компетенции судов всех уровней в качестве суда первой инстанции тоже не установлены. Расширение круга гражданских дел, подлежащих рассмотрению по первой инстанции судами субъектов Федерации и Верховным Судом РФ, не может оцениваться положительно, поскольку эти суды не приспособлены для рассмотрения дел по существу.

Суд первой инстанции должен быть сосредоточен в одном, нижнем звене судебной системы. Уровень районного суда для этого оптимален. Он в достаточной степени (территориально и организационно) близок к спорящим сторонам, поэтому способен провести полноценное судебное разбирательство, соответствующее принципам судопроизводства. Почему судья районного суда не может рассматривать по первой инстанции все дела, отнесенные к подведомственности судов общей юрисдикции? Разве он некомпетентен? Но требования к кандидату на должность судьи достаточно жесткие. Разве в процессе наряду с принципом состязательности действует принцип недоверия к судьям нижнего звена? Конечно, нет; более того, достаточно ознакомиться с требованиями, которым должно соответствовать решение судьи, чтобы убедиться: исполнить их может только высококлассный специалист. Предполагается, что, разрешая гражданские дела, судья должен не просто делать это в соответствии с законом, но должен также учесть постановления Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ и постановления Европейского суда по правам человека, если указанные суды давали толкования или разъяснения по применяемым нормам (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. "О судебном решении").

Таким образом, судьям (и мировым, и районным) вполне доверяют правоприменение на столь высоком уровне. Чем же тогда плох районный суд для рассмотрения, к примеру, дела об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии РФ или нормативно-правового акта федерального органа государственной власти? Ответ прост: этот суд - не равный, не соответствующий. По мнению законодателя, воплощаемому в правилах родовой подсудности, замкнутая каста равных органов власти должна включать и соответствующий равный суд, причем равняться судам и их компетенции приходится не только на иерархию органов государственной власти, но и на иерархию негосударственных организаций.

Между тем, суд должен быть компетентным и независимым, но никак не соответствующим или равным.

Подсудность дел, рассматриваемых по первой инстанции различными по уровню звеньями судебной системы, следует называть не родовой, а иерархической, причем в худшем смысле этого слова, поскольку иерархия внутри судебной системы выстраивается в соответствии с иерархией систем, от которых судебная система должна быть независима.

Для родовой подсудности не установлено критериев, кроме одного: чинопочитания (равный идет к равному). Судебная власть, провозглашенная согласно Конституции РФ самостоятельной ветвью власти, свою систему и компетенцию выстраивает в соответствии с иерархией иных ветвей власти.

В России, как правильно отмечает В. Пастухов, так и не произошло окончательного отделения права от морали и ПОЛИТИКИ (выделено мною. - Л.Т.), и это самым печальным образом сказывается на состоянии правосудия <1>.

--------------------------------

<1> Пастухов В. Указ. соч. С. 22.
А.И. Ковлер отмечает определенный волюнтаризм части судей, не преодолевших стереотипы советского правосудия, поскольку они склонны отдавать приоритеты интересам государства и государственного сектора, а не отдельных граждан <1>.

--------------------------------

<1> Ковлер А.И. Европейское право прав человека и Конституция России // Журнал рос. права. 2004. N 1. С. 153.
Серьезным ментальным отголоском прежнего судопроизводства Т.Н. Нешатаева считает сохранившееся неравное процессуальное положение судей, когда судебная власть строится по модели исполнительной власти "начальник - подчиненный". Такое положение трудноустранимо, так как связано "с бюрократическим менталитетом российской государственной службы, в которой особой честью и выгодой считалось служить лицу - государю (государству), но не социуму - праву и защите прав граждан, что как раз и является сутью судебной деятельности" <1>.

--------------------------------

<1> Нешатаева Т.Н. Суд и защита прав и свобод граждан РФ // Теоретические и практические проблемы гражданского и арбитражного процесса и исполнительного производства. Краснодар; СПб., 2005. С. 36, 39.
На наш взгляд, проблема гораздо шире, чем это обозначено Т.Н. Нешатаевой. Она не только в зависимых отношениях между рядовым судьей и председателем суда. Проблема - в неправильном понимании смысла разделения властей (некоторые авторы символично оговариваются: "разделение власти" <1>) и в непонимании смысла провозглашенной независимости судей и самостоятельности судебной власти.

--------------------------------

<1> Комментарий к законодательству о судебной системе РФ / Под ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2003. С. 45 (автор комментария - В.М. Лебедев).
Так, Е.В. Кузнецова пишет: "Исходя из закрепленного Конституцией РФ принципа разделения властей и федеративного устройства Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, так же как и сама Российская Федерация, должны иметь свои органы законодательной, исполнительной и судебной власти". Суды рассматриваются как "носители судебной власти в конкретных территориальных границах" <1>. Такой традиционный подход имеет в основе понимание судебной деятельности как деятельности правоохранительной. Суды считаются правоохранительными органами, что, в частности, отражено и в курсе преподаваемого студентам юридических вузов предмета "Правоохранительные органы": значительную часть курса составляют знания о судебной системе.

--------------------------------

<1> Кузнецова Е.В. Указ. соч. С. 76, 74.
Между тем назначение судов иное. Главная задача судебной деятельности - рассмотрение и разрешение дел. Главная цель гражданского судопроизводства - защита нарушенных или оспоренных прав. Суд нельзя рассматривать, как это сложилось в годы строительства коммунизма, в связке с органами милиции и прокуратуры, преследующими единую цель: поддержание правопорядка в обществе.

В. Ржевский и Н. Чепурнова правильно отмечают, что судебная деятельность имеет правоприменительный, а не правоохранительный характер <1>. В.М. Лебедев также говорит о правоприменительной деятельности судов <2>. Ю.А. Дмитриев и Г.Г. Черемных полагают, что отнесение суда к правоохранительным органам не соответствует формулировке основной задачи судебной власти; правоохранительные органы входят скорее в систему исполнительной власти <3>.

--------------------------------

<1> Ржевский В., Чепурнова Н. Судебная власть в конституционной системе разделения властей // Рос. юстиция. 1997. N 7. С. 3.

<2> Комментарий к законодательству о судебной системе РФ. С. 45.

<3> Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизме разделения властей и защите прав и свобод человека // Государство и право. 1997. N 8. С. 46.
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны согласно ст. 10 Конституции РФ. Но "несмотря на то, что все три ветви власти самостоятельны, только носители судебной власти (суды) согласно ст. 120 Конституции РФ независимы" <1>. Независимость и самостоятельность судебной власти проявляется, в частности, в том, что судебные органы через рассмотрение конкретных дел контролируют деятельность законодательной (дела об оспаривании нормативно-правовых актов) и исполнительной (обжалование действий и решений) ветвей власти. Следует согласиться с утверждением Н.М. Коршунова и Ю.Л. Мареева, что "в правовом государстве судебная власть обладает приоритетом над всеми иными ветвями власти в деле защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов" <2>. Судебная власть может считаться подлинно независимой, если она ни территориально, ни в смысле компетенции не выстраивается в соответствии с системой органов законодательной и исполнительной власти. Иерархическая подсудность позволяет влиять на характер принимаемых решений, с ее помощью пытаются оградить себя от неудобных, неконтролируемых действий судей. Нелегальное влияние местной власти на суд возможно в связи с совпадением деления судебных районов (округов) с административно-территориальным делением. В развитых странах подобного влияния нет. Например, во Франции судебно-территориальное деление не совпадает с административно-территориальным, апелляционных судов приблизительно в 3 раза меньше, чем департаментов <3>. В России идея экстерриториального построения судебной системы частично реализована в системе арбитражных судов.

--------------------------------

<1> Комментарий к законодательству о судебной системе РФ. С. 46.

<2> Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. О праве на судебную защиту в свете нового ГПК РФ // Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве. М., 2004. С. 244.

<3> Балакин К.В. Обжалование постановлений судов гражданской юрисдикции во Франции: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 17.
Подводя итог сказанному, следует признать, что правила родовой подсудности, установленные в ГПК РФ, дают серьезный повод усомниться в самостоятельности судебной власти и независимости судей. Правила ст. ст. 26 и 27 ГПК РФ жестко привязывают категории дел к уровню органов других ветвей власти, а заодно и к уровню неправительственных организаций. Такая тщательная выверка компетенции судов согласно иерархии иных систем противоестественна и антиконституционна. Единственная гарантия, которую здесь можно усмотреть, - это гарантия чиновнику от неудобного решения.

Система инстанций зависима от правил родовой подсудности. Ни уровень закона о судебной системе, ни дата его принятия (до введения в действие ГПК РФ или после) значения не имеют, поскольку основу построения такой системы составляет политическая воля, а она направлена на поддержание принципа "равный идет к равному". Инстанционность, таким образом, выступает индикатором независимости судебной власти. В России этот индикатор явно показывает отсутствие независимости. Поэтому невозможно согласиться с мнением И.А. Приходько о том, "что принятые в России стандарты независимости суда, подкрепленные установленными конституционным и другими федеральными законами гарантиями этой независимости, на порядок выше аналогичных общеевропейских стандартов" <1>. Этот вывод парадоксален еще и потому, что в другом вопросе - при обосновании необходимости участия арбитражных заседателей в делах об оспаривании актов, действий и бездействия власти - И.А. Приходько делает противоположные выводы. Автор отмечает явное стремление законодателя оградить власть от неконтролируемого развития и исхода процесса, а вероятность этого при участии неподконтрольных государству заседателей повышается. "Власть явно демонстрирует, что она доверяет рассматривать требование к себе только назначенному ею суду и никаких "сюрпризов", которые могли бы преподнести "заседатели не от государства", она не потерпит" <2>. На наш взгляд, главное в рассуждениях И.А. Приходько - это абсолютно верный вывод о том, что государство не потерпит неконтролируемого развития и исхода процесса (только заседатели в данном случае ни при чем). Представляется, что именно этот принцип и лежит в основе построения судебных инстанций. Последние должны обеспечивать контролируемое развитие судебного процесса. На равный суд, т.е. зависимый от решения массы организационных, жилищных и т.п. проблем, равной власти легко оказывать давление. Суд, территориально и иерархически неравный, такому давлению подвергнуть труднее.

--------------------------------

<1> Приходько И.А. Указ. соч. С. 124.

<2> Приходько И.А. Указ. соч. С. 133.
Сущность принципа разделения властей интерпретируется в России как деление власти, причем на всех уровнях, только в разном масштабе. Власть существует иерархически и на каждом уровне она должна делиться на законодательную, исполнительную и судебную. Все равные на своем иерархическом уровне решают возникающие проблемы: финансовые, транспортные, жилищные и... судебные, т.е. свои споры рассматривают в своих судах, равных и соответствующих.

Весьма убедительной иллюстрацией сказанного является разъяснение Верховного Суда РФ по вопросу о возможности суда, действующего в одном субъекте Российской Федерации, рассмотреть жалобу на решение избирательной комиссии другого субъекта Российской Федерации. Верховный Суд РФ со ссылкой на ч. 1 ст. 259, п. 4 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ, п. 4 ст. 75 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" разъясняет, что заинтересованное лицо вправе оспорить решение избирательной комиссии по выборам в федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствующий суд, действующий в этом субъекте Российской Федерации <1>. Разъяснение Верховного Суда РФ наглядно демонстрирует, до какой степени суд должен быть соответствующим": это не только суд соответствующего уровня, но и суд именно того же субъекта Российской Федерации, непременно свой. На наш взгляд, идея соответствующего суда доведена до абсурда, поскольку подобный подход противоречит принципу независимости судей. Уместно будет вспомнить, что согласно п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ судья может быть отведен при наличии сомнений в его объективности и беспристрастности. Если такие сомнения возникнут у заявителя, то каким образом он сможет реализовать свое право на отвод? И может ли он реализовать свое право последовательного отвода всех судей соответствующего суда с тем, чтобы добиться передачи дела в другой суд согласно п. 4 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ? Позиция законодателя и Верховного Суда РФ внутренне противоречива, поскольку нормы ч. 1 ст. 259, п. 4 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ находятся в противоречии с п. 3 ч. 1 ст. 16 и п. 4 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ. Очевидным является и противоречие норм российского законодательства положениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусмотревшей в ст. 6 право на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом.

--------------------------------

<1> БВС РФ. 2004. N 3. С. 28.
В такой ситуации провозглашенная Конституцией РФ и законами независимость судей останется декларацией, поскольку изначально система судов и их компетенция выстроены в полном соответствии с властной вертикалью и, следовательно, от нее зависимы. В этом уже заложены предпочтения органам государственной власти, хотя такие предпочтения согласно ч. 2 ст. 19 Конституции РФ и ч. 2 ст. 7 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" недопустимы.

Понятию "подсудность" следует вернуть его исконный смысл. "Подсудностью в тесном, собственном смысле слова называется ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОДНОРОДНЫХ СУДОВ" <1> (выделено мною. - Л.Т.). Она не может и не должна регулировать перераспределение дел по иерархическому принципу между судами различного уровня. В современном российском законодательстве фактически произошло смешение понятий "подведомственность" и "подсудность". Если в основе определения компетенции действительно лежит род дел, то речь должна идти о правилах подведомственности.

--------------------------------

<1> Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 146.
Именно правила подведомственности лежат в основе разграничения компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции. По логике вещей так же следовало бы поступить и с судами военными, не объединяя их с судами общей юрисдикции. К вопросу о том, насколько уместно гражданскую юрисдикцию разделять на различные ветви внутри самой судебной системы, мы еще обратимся.

Выше уже отмечалось, что инстанционное устройство арбитражных судов коренным образом отличается от инстанционного устройства в судах общей юрисдикции. В системе арбитражных судов удалось избежать рассмотренных выше проблем, причем самым простым способом: суды нижнего звена здесь находятся на уровне субъекта Федерации, и принципу "равный идет к равному" практически негде работать. Всего лишь три категории дел по правилам родовой подсудности отнесены к компетенции Высшего Арбитражного Суда РФ. Критический анализ такого положения (в частности, отсутствие возможностей апелляционного обжалования) проводился в § 1 гл. 1 данной работы.

Причина специфики системы арбитражных судов не только историческая. Т.Е. Абова полагает, что наличие двух самостоятельных систем в России - результат ее исторического развития, преобразования и использования опыта государственного арбитража <1>. Не отрицая этой причины, все же рискнем предположить наличие другой, политической воли на создание именно обособленной судебной системы для рассмотрения хозяйственных споров. Появившийся класс реальных собственников осознал, что бремя собственности предполагает еще и участие в рассмотрении судебных дел. Вместе с этим пришло и правильное понимание неэффективности судов общей юрисдикции и неудобства этой системы для тяжущихся. Побудительный мотив для создания арбитражных судов был тот же, что и для создания системы спецобслуживания (спецполиклиник и т.п.): создать систему, достойную собственного статуса. Именно поэтому система арбитражных судов доступна, понятна, удобна и современна в лучшем смысле этого слова. Ее строили для себя и под себя. Поэтому были учтены факторы, которые в XX в. вообще в России не учитывались: удобство тяжущихся, территориальные особенности. Например, установлен реальный срок для апелляционного обжалования (1 месяц), в то время как обычные граждане должны все успеть за 10 дней.

--------------------------------

<1> Абова Т.Е. Арбитражный суд в судебной системе России // Государство и право. 2000. N 9. С. 6.
Удобство системы арбитражных судов проявляется уже на уровне суда первой инстанции. Все дела (за исключением дел трех категорий) рассматриваются в судах субъекта Федерации, чем сразу же снимается проблема родовой подсудности, столь острая для судов общей юрисдикции. Был найден и способ территориально приблизить суд первой инстанции к месту нахождения (жительства) тяжущихся - создание судебных присутствий. Нет необходимости для каждого дела возводить индивидуальную надстройку из контролирующих инстанций. Тем не менее проблемы родовой подсудности как способа защиты власти от неудобных решений не сняты полностью и в арбитражных судах. Попутно заметим, что АПК РФ не оперирует не только термином "родовая подсудность" (как и ГПК РФ), здесь нет и термина "территориальная подсудность" (сохранен в ГПК РФ).

Помимо судов субъекта Федерации (нижний уровень), по первой инстанции дела рассматривает и Высший Арбитражный Суд РФ (четвертый уровень в системе). Таким образом, принцип соответствующего, равного суда сохранен и в данном случае. Из всех категорий дел, названных в ч. 2 ст. 34 АПК РФ, нет ни одной, которую не мог бы (руководствуясь принципом независимости судей и самостоятельности судебной власти) рассмотреть суд субъекта Федерации по первой инстанции.

Институт родовой подсудности в арбитражном (и особенно в гражданском) процессе находится в противоречии с назначением судебной деятельности, с основными принципами судопроизводства - независимости судей, самостоятельности судебной власти, состязательности и равноправия сторон. Если ответчик рядовой, то истец подает заявление в нижнее судебное звено по месту жительства ответчика. Но если ответчиком становится орган власти, организация с иерархической структурой, то вопреки принципу равноправия сторон истец должен обратиться в суд соответствующего уровня. Нарушение принципа равноправия автоматически влечет нарушение принципа состязательности.

Существование родовой подсудности препятствует построению эффективной и разумной инстанционной системы, в которой дела последовательно переходили бы от нижестоящего суда к вышестоящему. Никаких препятствий, кроме традиций чинопочитания, для отмены правил родовой подсудности не существует. Необходимо лишь внести изменения в ГПК РФ и законы о судопроизводстве.

Позволим себе одну историческую аналогию. Построение подсудности по принципу субординации сродни тому же боязливому трепету перед властью, что проявился в период принятия первых, еще времен существования СССР, законов об обжаловании в суд неправомерных действий и решений государственных органов и должностных лиц. Много изобретательности было проявлено тогда, чтобы обезопасить государственные органы, должностных лиц от ситуаций, когда они могут стать рядовыми участниками гражданского процесса. В частности, на 10 лет (с 1977 по 1987 г.) затянулось принятие закона об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан; первоначально была предусмотрена ответственность лишь за единоличные действия и решения (коллегиальные, которых было большинство, не обжаловались); предусматривалась невозможность обращения в суд, если избран административный путь обжалования; условием обращения в суд устанавливалось предварительное разрешение его вопроса вышестоящим органом или должностным лицом; были попытки разъяснениями Пленума Верховного Суда СССР сузить круг обжалуемых действий или услужливо объяснить, что дело может вестись через представителя <1>.

--------------------------------

<1> Закон СССР от 30 июня 1987 г. "О порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан" // Ведомости ВС СССР. 1987. N 26. Ст. 388; Закон СССР от 20 октября 1987 г. "О внесении изменений в Закон СССР "О порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющие права граждан" // Ведомости ВС СССР. 1987. N 42. Ст. 692; Закон СССР от 2 ноября 1989 г. "О порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан" // Ведомости ВС СССР. 1989. N 22. Ст. 415; Постановление N 14 Пленума Верховного Суда СССР от 23 декабря 1988 г. "О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия должностных лиц, ущемляющие права граждан" // БВС СССР. 1989. N 1; Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 27 июля 1990 г. "О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющие права граждан" // БВС СССР. 1990. N 5.
В настоящее время система обжалования в суд действий (бездействия), решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих стала привычной, заняла свое место в законодательстве (гл. 25 ГПК РФ, гл. 24 АПК РФ).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Похожие:

В механизме судебной защиты iconВнесудебные методы защиты прав человека
Институты внесудебной защиты прав и свобод человека и гражданина призваны дополнить существующие механизмы судебной защиты

В механизме судебной защиты iconВопросы для подготовки к комплексному государственному экзамену
Назначение судебной власти в современном демократическом государстве. Правоприменительная и правозащитная природа судебной власти....

В механизме судебной защиты icon1. Судебная правовая политики в сфере правового применения и осуществления судебной защиты
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

В механизме судебной защиты icon2. Решение Судебной Палаты по информационным спорам РФ о равноправии женщин. 209
Консорциум женских неправительственных объединений. Проблемы правовой защиты женщин от дискриминации в сфере труда и занятости

В механизме судебной защиты iconПодготовленные отделом судебной статистики отделом организационно-методического...
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29. 12. 2007 №169

В механизме судебной защиты iconОбобщение судебной практики по вопросам подведомственности дел арбитражным судам
Избрание истцом ненадлежащего способа защиты не является основанием для прекращения производства по делу на основании пункта 1 части...

В механизме судебной защиты iconМинистерство здравоохранения и социального развития российской федерации
Цель дисциплины сформировать у врача-стоматолога основные понятия в области судебной медицины (судебной стоматологии)

В механизме судебной защиты iconБюллетень Федеральной службы судебных приставов, №1, 2010
Основы судебной защиты интересов Службы судебных приставов по искам, вытекающим из трудовых правоотношений

В механизме судебной защиты iconОбобщение судебной практики по применению норм Уголовно-процессуального...
Обобщение судебной практики за 2009 год, проводимое Калининградским областным судом, показало, что, несмотря на ошибки, связанные...

В механизме судебной защиты iconРассмотренным в кассационном порядке в первом полугодии 2007 года оглавление
Анализ актуальных вопросов судебной практики и единообразия судебной практики

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск