Разрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия


НазваниеРазрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия
страница3/17
ТипРешение
filling-form.ru > бланк заявлений > Решение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
часть - персонаж.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что выпуск и

распространение ответчиком USB-накопителей в виде фигурок персонажей не

нарушает законных интересов и прав истца на принадлежащие ему

литературные произведения и их персонажи, поскольку при изготовлении

указанных USB-накопителей эти объекты авторского права - сказки-повести и

сценарии к мультипликационным фильмам - не использовались,

соответственно, авторские права писателя и автора сценариев к

мультипликационным фильмам не нарушались.

(Решение Басманного районного суда города Москвы от 19 апреля 2011

г., оставленное в силе определением Московского городского суда от 21

ноября 2011 г.)
13. При рассмотрении требований о защите авторских прав необходимо

установление того, кто является автором результата интеллектуальной

деятельности и можно ли данный результат считать таковым (то есть создан

ли он творческим трудом автора).
Принцип исчерпания права, предусматривающий возможность участия в

гражданском обороте именно экземпляра произведения, правомерно введённого

в этот оборот, без дальнейшего согласия правообладателя, не наделяет

участников гражданского оборота правом по своему усмотрению использовать

сам результат интеллектуальной деятельности (а не его экземпляр на

материальном носителе) без выплаты вознаграждения правообладателю.

Сеть "Интернет" не является местом, открытым для свободного

посещения, по смыслу ст. 1276 ГК РФ.

Б. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной

ответственностью, физическому лицу о защите авторских прав, указав, что

является автором каталога проектов дачных домов и бань. На сайте

ответчика в сети "Интернет" размещены принадлежащие ему произведения, чем

нарушены его авторские права.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения

апелляционным определением областного суда, в удовлетворении исковых

требований отказано.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской

Федерации не согласилась с постановлениями нижестоящих судов по следующим

основаниям.

С учётом положений п. 1 ст. 1228 ГК РФ суду при рассмотрении дел,

связанных с авторством на результат интеллектуальной деятельности, для

правильного разрешения спора надлежит установить, кто является автором

результата интеллектуальной деятельности и можно ли данный результат

таковым считать (то есть создан ли он творческим трудом автора).

Перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к

ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и

предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной

собственностью), содержится в п. 1 ст. 1225 ГК РФ и не является

исчерпывающим.

Разрешая спор, суд первой инстанции не установил, каким именно

охраняемым результатом интеллектуальной деятельности являются графические

эскизы, представленные Б.

Одновременно с этим, отказывая в удовлетворении исковых требований,

суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что Б. не доказал то

обстоятельство, что является автором произведений, размещённых на сайте

ответчика в сети "Интернет". При этом в судебном заседании было

установлено, что в 2012 году Российским авторским обществом "Копирус"

осуществлено депонирование экземпляра каталога, автором которого значится

Б., а потому в силу положений п. 1 ст. 1300 ГК РФ его авторство

презюмируется.

Суд первой инстанции также пришёл к выводу об исчерпании права,

предусмотренном ст. 1272 ГК РФ.

Между тем данный принцип предусматривает возможность участия в

гражданском обороте именно экземпляра произведения, правомерно введённого

в этот оборот, без дальнейшего согласия правообладателя, не наделяя

участников гражданского оборота правом по своему усмотрению использовать

сам результат интеллектуальной деятельности (а не его экземпляр на

материальном носителе) без выплаты вознаграждения правообладателю.

В соответствии со ст. 1276 ГК РФ допускаются без согласия автора или

иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение и

распространение изготовленных экземпляров, сообщение в эфир или по

кабелю, доведение до всеобщего сведения произведения изобразительного

искусства или 22
фотографического произведения, которые постоянно находятся в месте,

открытом для свободного посещения, за исключением случаев, если

изображение произведения является основным объектом использования или

изображение произведения используется в целях извлечения прибыли.

Допускается свободное использование путем воспроизведения и

распространения изготовленных экземпляров, сообщения в эфир или по

кабелю, доведения до всеобщего сведения в форме изображения произведений

архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового

искусства, расположенных в месте, открытом для свободного посещения, или

видных из этого места.

Ссылаясь на положения ст. 1276 ГК РФ как на ещё одно основание для

отказа в удовлетворении исковых требований Б., суд не учёл, что

графические эскизы, которые истец полагал результатами своего творческого

труда, не относятся к перечисленным в названной норме права результатам

интеллектуальной деятельности.

Кроме того, сеть "Интернет" - это информационно-телекоммуникационная

сеть, которая не является местом, открытым для свободного посещения, по

смыслу ст. 1276 ГК РФ, что судом также учтено не было.

(Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда

Российской Федерации от 19 мая 2015 г. N 84-КГ15-1, от 26 мая 2015 г. N

84-КГ15-4)
14. Права на авторский контроль и надзор за реализацией

архитектурного проекта, не будучи по своей правовой природе правомочиями

в составе исключительного права, не предполагают возможность применения

при их нарушении компенсаторного механизма, предусмотренного при

нарушении имущественных авторских прав.
Ж. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной

ответственностью, проектному институту о признании авторских прав,

взыскании компенсации за их нарушение, компенсации морального вреда,

указав, что ею был выполнен эскизный проект и разработка рабочей

документации здания ветеринарной клиники. Полагала, что после окончания

проектных работ в ходе реализации договора строительного подряда ей не

была предоставлена возможность осуществления авторского надзора за

строительством объекта.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворён частично: признано

авторское право Ж. на архитектурный проект, реализованный ответчиком в

архитектурном объекте, строительство которого не завершено; в пользу Ж.

взыскана компенсация за нарушение права на авторский надзор, а также

компенсация морального вреда.

Апелляционным определением областного суда решение суда первой

инстанции изменено, снижен размер взысканной компенсации.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской

Федерации не согласилась с определением суда апелляционной инстанции,

указав следующее.

Судом при рассмотрении спора было установлено нарушение права автора

на авторский контроль, в связи с чем суд удовлетворил требование истца о

взыскании компенсации в соответствии со ст. 49 Закона Российской

Федерации от 9 июля 1993 г. N 5351-I "Об авторском праве и смежных

правах" (далее - Закон), действовавшего на момент возникновения

правоотношений.

При этом суд не учёл, что правоотношения между сторонами возникли в

период действия Закона, когда был заключён договор подряда и создан

архитектурный эскиз, имели длящийся характер и на момент обращения Ж. в

суд с иском авторское право регулировалось положениями ГК РФ.

Право на авторский контроль (п. 2 ст. 1294 ГК РФ) по своему

содержанию не является имущественным правом, имеет своей целью при

реализации создание дополнительной правовой защиты от искажения

авторского замысла и целостности произведения. Это право участия в

реализации проекта его автора (и только автора), которое не предназначено

для передачи другому лицу. Таким образом, в рамках права на использование

произведения (имущественного права) сформировано самостоятельное право,

не носящее имущественный характер, а потому с учётом его правовой природы

за его нарушение не может применяться компенсационный механизм,

предусмотренный при нарушении имущественных прав автора.

Разрешая спор, суд указал, что ответчиком нарушено неимущественное

право истца как автора архитектурного проекта.

При этом суд применил положения ст. 49 Закона, которые

предусматривают взыскание компенсации за нарушение исключительных прав,

являющихся имущественными.

Ссылка суда на то, что нормы четвёртой части ГК РФ содержат

аналогичные положения, которые позволяют применить компенсационный

механизм, предусмотренный за нарушение имущественных прав, при нарушении

права неимущественного, признана неправильной, поскольку нормы

гражданского законодательства такой возможности не допускают.

Суд сослался также на положения ст. 25 Федерального закона от 17

ноября 1995 г. N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской

Федерации", в соответствии с которыми лицо, право которого нарушено при

осуществлении архитектурной деятельности, может требовать полного

возмещения причинённых ему убытков в соответствии с гражданским

законодательством Российской Федерации.

Порядок возмещения убытков предусмотрен ст. 15 ГК РФ. Размер убытков

подлежит доказыванию стороной, полагающей, что они были ей причинены,

чего при рассмотрении дела истцом сделано не было.

Исходя из принципа диспозитивности гражданского законодательства для

реализации лицом своего права необходимо его (лица) волеизъявление, в

связи с чем само по себе неосуществление Ж. права на авторский контроль

не свидетельствует о нарушении его ответчиками.

Суд при разрешении спора не установил, предпринимала ли Ж. попытки

реализовать своё право на авторский контроль, а также причины, по которым

это право реализовано не было: в связи с препятствиями в осуществлении,

чинимыми ответчиками, либо в связи с бездействием самого истца.

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда

Российской Федерации от 12 мая 2015 г. N 36-КГ15-2)
15. Исключительное право на программу для ЭВМ, созданную в рамках

исполнения установленных для работника (автора) трудовых обязанностей,

первоначально возникает у работодателя, если иное не предусмотрено

договором.
Б. обратился в суд с иском к ГУП о признании автором программ для

ЭВМ, взыскании компенсации за нарушение исключительного права, указав,

что работал на предприятии, входящем в состав ГУП, в должности инженера

автоматизированной системы управления, предприятие использовало его

программы для ЭВМ и не производило оплату за их использование, чем

нарушило права Б. как автора.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения

апелляционным определением городского суда, исковые требования

удовлетворены частично: Б. признан автором программ для ЭВМ, в

удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Судом установлено, что Б. работал в филиале ГУП с 1989 года в

качестве инженера автоматизированной системы управления, с декабря 1990

года по сентябрь 2011 года - в должности начальника отдела

автоматизированной системы управления.

Согласно трудовому договору Б. был обязан выполнять требования

должностной инструкции, единого тарифного квалификационного справочника,

правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора и других

нормативных актов.

Из положений инструкции следовало, что в служебные обязанности истца

входило осуществление руководства по внедрению аппаратно-программных

проектов по совершенствованию управления производством на основе

современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи; участие

в составлении технических заданий по созданию автоматизированной системы

управления предприятием и отдельных подсистем; разработка мероприятий по

повышению качества и надежности автоматизированной системы управления

предприятием, расширению сферы ее применения, модернизации применяемых

технических средств, а также совершенствование организации и подготовки

задач управления производством.

Разрешая спор, суд исходил из того, что в соответствии со ст. 12

Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3523-I "О правовой

охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных"

исключительное право на разработанную Б. программу принадлежало

работодателю, поскольку разработка программ для ЭВМ осуществлялась Б. в

рамках заключённого с ним трудового договора и возложенных на него

должностной инструкцией обязанностей.

Договоров об использовании служебного произведения, на основании

которых Б. могла осуществиться оплата такого использования, сторонами не

заключалось.

Таким образом, суд пришёл к выводу, что в соответствии с

требованиями действовавшего законодательства у Б. не имелось оснований

претендовать на вознаграждение.

Кроме того, судом установлено, что разработку программ истец

осуществлял для их использования на предприятии с привлечением

технических ресурсов предприятия и самостоятельно внедрял разработанные

программы в производственную деятельность возглавляемого им отдела,

программы использовались только на предприятии и со времени увольнения

истца не используются.

При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении требований о

взыскании компенсации за нарушение исключительного права истца.

(Решение Тверского районного суда г. Москвы от 21 ноября 2012 г.,

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам

Московского городского суда от 28 марта 2013 г.)
16. Автор произведения определяется на основе законодательства,

действовавшего на момент создания данного произведения.
Г. обратился в суд с иском к организации, Л. о признании музыкальных

произведений, выраженных в объективной форме в виде нотных записей в ряде

музыкальных произведений, их составными частями и имеющими по отношению к

ним самостоятельное значение; признании за ним (истцом) права на

получение доходов в размере 50% от совместного использования с Л. этих

музыкальных произведений как за соавтором данных произведений; обязании

Л. выплачивать ему (истцу) доходы в размере 50% в случае совместного

использования музыкальных произведений; обязании организации соблюдать

личные неимущественные права авторов на имя при воспроизведении и

распространении материальных носителей, содержащих фонограммы музыкальных

произведений, мотивируя свои требования тем, что данные музыкальные

произведения были созданы совместным трудом с Л. в 1988 году. Его (истца)

непосредственный вклад заключался в сочинении самостоятельных мелодий,

которые позже вошли в указанные музыкальные произведения. В дальнейшем те

части произведений, автором которых он является, исполнялись им

самостоятельно публично в виде инструментальных пьес. Он (истец) является

членом Общероссийской общественной организации "Российское авторское

общество" (РАО) с 1989 года и за прошедший период в РАО зарегистрировал

ряд произведений, в том числе инструментальные пьесы.

Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной

инстанции, исковые требования Г. удовлетворены частично.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской

Федерации с выводами нижестоящих судов не согласилась по следующим

основаниям.

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции, руководствуясь

положениями части четвертой (ее ст. 1228, 1257 - 1259) ГК РФ, введенной в

действие с 1 января 2008 г., пришел к выводу о частичном удовлетворении

исковых требований, исходя из того, что установлен факт создания

отдельных музыкальных произведений Г. и того, что эти произведения

являются составными частями произведений, по поводу которых возник спор,

в связи с чем эти произведения суд в мотивировочной части решения признал

созданными совместным творческим трудом Л. и Г., то есть в соавторстве.

При этом суд второй инстанции, соглашаясь с тем, что к спорным

правоотношениям подлежит применению Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.,

указал, что применение судом первой инстанции норм четвертой части ГК РФ

не привело к принятию судом незаконного решения, поскольку позиция

законодателя по вопросу регулирования соавторства в Гражданском кодексе

Российской Федерации по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. не

изменилась.

Вместе с тем произведения, по поводу которых возник спор, созданы до

3 августа 1992 г.

С учётом разъяснений, содержащихся в п. 27 постановления Пленума

Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2006 г. N 15 "О вопросах,

возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с

применением законодательства об авторском праве и смежных правах", п. 2.2

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 г.

"О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части

четвертой ГК РФ" вопрос о том, кто является обладателем прав на

произведение, должен быть разрешен в соответствии с нормами ГК РСФСР 1964

г.

Это судом учтено не было, что повлекло применение не подлежащего

применению закона.

Суду с учетом положений ст. 482, 475 ГК РСФСР 1964 г. следовало

установить: о каких произведениях возник спор; когда выпущены в свет или

выражены в объективной форме, позволяющей воспроизводить результат

творческой деятельности автора, произведения, по поводу которых возник

спор; аутентичность произведений, выраженных в объективной форме на

представленных сторонами носителях (в частности, клавирах спорных

произведений), тем, которые были выпущены в свет или выражены в

объективной форме впервые; создавались ли эти произведения в соавторстве,

то есть совместным творческим трудом Г. и Л.; в чем выражался творческий

вклад Г. в создание этих произведений: является ли Г. соавтором или же

исполнителем гитарных партий этих произведений.

Эти обстоятельства судом установлены не были.

При этом решение суда содержит взаимоисключающие выводы относительно

произведений, по поводу которых возник спор, а именно: суд указывает, что

эти произведения созданы в соавторстве, то есть совместным творческим

трудом, при этом указывает, что они созданы с использованием других

произведений, автором которых является Г., также ссылается на то, что

произведения, автором которых является Г., включены в спорные

произведения.

Г. изначально в исковом заявлении ссылался на то, что является

исполнителем гитарных партий оспариваемых произведений, указывая при

этом, что исполнителю принадлежит исключительное право на исполнение и

что Л. запрещает истцу исполнять произведения. Уточнив исковые

требования, Г. указывал в их обоснование, что его творческий вклад

заключался в сочинении самостоятельных мелодий, которые позже вошли в

спорные произведения и имеют самостоятельное значение.

Между тем, разрешая спор, суд не установил, являются ли

произведения, по поводу которых возник спор, созданными с использованием

других произведений, то есть производными либо составными, или же они

созданы в соавторстве, а также были ли к моменту создания произведений,

по поводу которых возник спор, созданы произведения, которые, как

утверждал истец, вошли в оспариваемые произведения, и является ли Г. их

автором.

Кроме того, суд, признав, что определенные такты в спорных

произведениях имеют самостоятельное значение, не установил, имеют ли иные

(оставшиеся) такты произведений самостоятельное значение. Между тем

исходя из положений ст. 482 ГК РСФСР 1964 г. в том случае, если

произведение состоит из частей, каждая из них должна иметь

самостоятельное значение, в ином случае оснований для признания

произведения состоящим из частей не имеется и такое произведение

представляет собой одно неразрывное целое.

При разрешении спора судом не был проверен довод Л. о том, что

произведения, по поводу которых возник спор, представляют собой одно

неразрывное целое.

Судом не учтено, что согласно ГК РСФСР 1964 г. исполнение

произведения тем или иным лицом авторских прав не порождало, а смежные

права объектом охраны не являлись.

Ссылки суда в решении на полиграфический вкладыш к аудиодиску с

записью фонограмм произведений, на котором истец указан в качестве автора

(соавтора) оспариваемых музыкальных произведений как на доказательство

соавторства, а также указание суда на то, что автором произведения

считается лицо, указанное в качестве такового на экземпляре произведения,

нельзя признать правомерными, поскольку положение ст. 1257 ГК РФ к

спорным правоотношениям не применимо, так как введено в действие с 1

января 2008 г.

По данному делу суд пришел к выводу о том, что в процессе

рассмотрения дела возникли вопросы, требующие специальных познаний, в

связи с чем определением суда по делу была назначена комплексная судебная

музыковедческая экспертиза.

Однако мотивы назначения судом по данному делу комплексной

экспертизы в нарушение требований ст. 82 ГПК РФ не приведены, проведение

экспертизы поручено композиторам, данных о том, что указанные эксперты

могут провести комплексную экспертизу, не имеется.

По результатам исследований общий вывод об обстоятельствах

экспертами сформулирован не был, по некоторым вопросам эксперты дали

противоречивые ответы.

Вместе с тем, поскольку для разрешения возникших вопросов судом была

назначена комплексная экспертиза, постольку в соответствии с частью

второй ст. 82 ГПК РФ по результатам исследований экспертами должен был

быть сформулирован общий вывод об обстоятельствах.

Однако суд, несмотря на наличие противоречивых выводов экспертов,

положил данное ими заключение в основу судебного решения, что является

существенным нарушением норм процессуального права.

Суждение суда о том, что Л. не представлено доказательств,

исключающих принадлежность авторских прав Г., в обоснование

удовлетворения иска положено быть также не могло. Поскольку Г. заявлены

требования по поводу соавторства, то именно ему надлежало представить

доказательства в обоснование своих требований.

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда

Российской Федерации от 25 сентября 2012 г. N 5-КГ12-24)
17. Автор произведения, вошедшего в сложный объект, не обладает

правом на его отзыв независимо от того, кому принадлежат интеллектуальные

права на сам сложный объект.
Правовой режим сложного объекта распространяется на единое целое

завершенное произведение, в котором невозможность использования хотя бы

одной составляющей его части приведет к утрате авторского замысла

создателя сложного объекта и повлечет невозможность его дальнейшего

применения.

Общероссийская общественная организация "Российское авторское

общество" (далее - РАО) в интересах М. обратилась в суд с иском к

учреждению культуры о взыскании компенсации за нарушение авторских прав и

судебных расходов, указав следующее.

М., являющийся членом РАО, за время своей работы в учреждении создал

ряд хореографических и вокально-хореографических произведений (постановок

к спектаклям). В заявлении, адресованном РАО, он просил запретить

ответчику исполнять его хореографию на неопределенный срок, однако

впоследствии ответчик неоднократно использовал его произведения в своих

выступлениях.

Решением районного суда, оставленным без изменения определением

судебной коллегии по гражданским делам областного суда, исковые

требования удовлетворены частично.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской

Федерации отменила вынесенные по делу судебные постановления с

направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции по

следующим основаниям.

Разрешая дело по существу и удовлетворяя заявленные требования, суды

первой и кассационной инстанций исходили из того, что исполняемые

ответчиком произведения являются сложными объектами, положения абзаца

второго ст. 1269 ГК РФ не применяются, поскольку их создателем является

не ответчик, а истец М.

Ответчиком допущено нарушение принадлежащего М. исключительного

права на произведение. Доказательств того, что им получено разрешение

автора на исполнение запрещенных произведений, не представлено.

Между тем автору произведения, вошедшего в сложный объект, согласно

положениям п. 1 ст. 1240, п. 1 ст. 1229, абзаца второго п. 2 ст. 1, ст.

1269 ГК РФ право отзыва произведения не принадлежит, при этом оно не

ставится в зависимость от того, кому принадлежат интеллектуальные права

на сам сложный объект.

Причиной отказа указанной категории авторов в праве на отзыв

произведения является необходимость защиты прав и охраняемых законом

интересов организатора создания сложного произведения, других авторов

сложного объекта, поскольку без произведения, являющегося неотъемлемой

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие:

Разрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия icon1. Статичное изображение персонажа аудиовизуального произведения...
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30. 12. 2014 №126-о «Об утверждении Плана работы Семнадцатого арбитражного апелляционного...

Разрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия iconПамятка по вопросам защиты интеллектуальных прав «особенности правоотношений...
«особенности правоотношений при защите интеллектуальных прав в административном порядке»

Разрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия iconТезисы к презентации
Отдел по защите прав потребителей в г. Междуреченске создан в ноябре 1993г, на следующий год после принятия Закона РФ "О защите прав...

Разрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия iconПр-7– Юридическая ответственность за нарушение прав потребителей....
Сделайте анализ каждой ситуации или проблемы и примите обоснованные конкретные решения по защите прав потребителя и ответственности...

Разрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия iconЗакон о защите прав потребителей Комментарии к изменениям Закона РФ «О защите прав потребителей»
Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом "О защите прав потребителей...

Разрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия iconМетодические рекомендации по рассмотрению споров о признании права...
Суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, заинтересованного в защите своих прав, свобод и интересов, а в случае, предусмотренном...

Разрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия iconКак выглядит иск о защите прав потребителей?
Об этом говорится в статье 17 Закона «О защите прав потребителей». Для защиты прав потребителя в суде необходимо подать судебный...

Разрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия iconАнализ судебной практики применения законодательства о судебных расходах,...
Взыскание судебных расходов довольно распространенный элемент судебной деятельности по гражданским делам

Разрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия iconМирновому судье с/у 1 Кировского района г. Екатеринбурга
В содзпп комитет по защите прав автовладельцев обратился Форманчук К. В. с заявлением об оказании содействия в защите нарушенных...

Разрешением споров о защите интеллектуальных прав, после принятия iconИнформация о порядке принятия Межведомственной комиссией по делам...
Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чеченской Республики решения о допуске...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск