Гоу «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»


Скачать 322.52 Kb.
НазваниеГоу «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
страница1/2
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк заявлений > Документы
  1   2


«Оспаривание экспертного заключения

в гражданском (арбитражном) процессе»

(по материалам круглого стола, проведенного 04 октября 2012 года СПб филиалом

ГОУ «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

на тему: «Экспертиза как инструмент доказывания в судебном процессе»)

Система судебных доказательств в гражданском (арбитражном) процессе.

Судебное доказывание – это процессуальная деятельность суда и сторон по установлению фактических обстоятельств дела. Причем в отличие от прочих форм познания судебное познание (за редким исключением) носит ретроспективный характер – суд устанавливает факты прошлого, имевшие место до и вне процесса.

Доказательство по отношению к устанавливаемому обстоятельству выступает в качестве следа, оставленного искомым фактом. Наряду с судебными доказательствами в процессе иногда используют доказательственные факты, н.п. алиби. После того, как суд, с помощью лиц, участвующих в деле, сформировал предмет доказывания, стороны выполнили бремя утверждения тех или иных фактов (onus preferendi), суд с учетом положений закона распределил между сторонами бремя доказывания (onus probandi), следует стадия представления в дело доказательств и их исследования.

Как известно, не подлежат доказыванию общеизвестные факты, преюдициальные факты (т.е. установленные вступившими в законную силу судебным решением или приговором с участием тех же лиц), факты, признанные противоположной стороной (в последней редакции ст. 70 АПК РФ – также факты, прямо не оспоренные другой стороной), презюмируемые факты, и, в ряде случаев – отрицательные факты. Остальные обстоятельства доказываются в общем порядке каждой из сторон, которая ссылается на них, как на основание своих требований и возражений (ст. 56 ГПК РФ, ст.65 АПК РФ).

Доказательства классифицируются по источнику – на личные, когда носителем информации является человек (объяснения сторон, показания свидетелей) и вещественные (письменные, вещественные, аудио, видео). По механизму следообразования – на первоначальные, образованные в результате непосредственного взаимодействия факта и следоносителя (н.п. свидетели ДТП), и производные, образованные в результате взаимодействия следоносителя с первоначальным доказательством (напр. свидетели со слов других людей, ксерокопии, фотокопии и т.д.). По характеру информации, содержащейся в доказательстве – на прямые, из которых можно сделать только один вывод о существовании, либо несуществовании фактов, и косвенные, из которых можно сделать несколько вероятностных выводов.

Смысл классификации доказательств, как указывает М.З. Шварц, заключается в установлении для них разного режима исследования: пояснения сторон и свидетелей заслушиваются, письменные документы оглашаются (букв. – зачитываются), вещественные доказательства – осматриваются и т.д.

По доказательственной силе, в силу принципа непосредственности (суд должен лично воспринять, исследовать любые доказательства) первоначальные доказательства имеют приоритет перед производными, а прямые – перед косвенными. В зарубежном процессе, как правило, личные доказательства имеют ту же доказательственную ценность, что и вещественные (там нельзя лгать суду). Поэтому зарубежные суды зачастую обосновывают свои решения личными доказательствами (вспомним хотя бы проходивший недавно в английском суде «процесс олигархов», в котором Березовский проиграл свой спор против Абрамовича, прежде всего потому, что суд счел объяснения самого истца не заслуживающими доверия).

В отечественном суде личные доказательства, такие как объяснения сторон и показания свидетелей, традиционно не пользуются особым доверием. Исключением, конечно же, является заключение судебного эксперта. Объясняется это не только тем, что эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (свидетель предупреждается о том же), но и особым процессуальным положением эксперта, которого суд, по-видимому, воспринимает как фигуру, по статусу близкую себе. Как и суд (и, заметим еще – профессиональные судебные юристы), эксперт в отличие от всех остальных участников процесса, осуществляет свою деятельность на профессиональной основе, и, следовательно, должен дорожить своей репутацией.

Особый процессуальный статус судебного эксперта подтверждается положениями п.2 ст. 86 ГПК РФ, согласно которым в случае, если эксперт при проведении экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. Иными словами, эксперт, не являясь лицом, участвующим в деле, наделен полномочиями наряду с судом участвовать в определении предмета доказывания, что на наш взгляд является излишним, поскольку, как показано ниже, эксперт не вправе давать правовую квалификацию обстоятельствам дела.

Суть состязательного процесса сводится не только к наполнению спорящими сторонами материалов дела состязательными бумагами, подтверждающими их собственные доводы, но и к опровержению «в глазах суда» доказательственной ценности тех доказательств, которые были представлены процессуальными оппонентами.

Оценка доказательств – это деятельность суда, направленная, прежде всего, на оценку их доказательственной силы, достоверности. Любые доказательства, представленные сторонами в материалы дела, могут положены в обоснование судебного решения только в том случае, если они отвечают установленным процессуальным законом требованиям относимости, допустимости и достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточной и взаимной связи доказательств в их совокупности.

Относимость – это требование к содержанию доказательства, которое означает связь доказательства с фактом, входящим в предмет доказывания. Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела (ст.59 ГПК РФ, ст. 67 АПК РФ).

Допустимость – это требование к форме доказательства, которое, вопреки распространенному среди практикующих юристов мнению, не может быть сведено к требованию получения доказательств без нарушений федерального закона. Согласно данному критерию обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст. 60 ГПК РФ, ст. 68 АПК РФ). Например, в силу ст. 162 ГК РФ при несоблюдении простой письменной формы договора или при подтверждении факта передачи денежной суммы между гражданами свыше 10 МРОТ, а между юридическими лицами – независимо от размера суммы, не допускается использование свидетельских показаний.

Требование «без нарушения федерального закона» означает иное, – что доказательства должны быть образованы и собраны без нарушения закона. Например, не могут быть использованы в качестве доказательств документы, полученные с нарушением тайны переписки, государственной, коммерческой, банковской, врачебной, адвокатской и иной охраняемой законом тайны. Также каждое доказательство должно иметь свой источник происхождения. Согласно ст. 77 ГПК РФ показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности, не могут быть положены в основу решения суда.

Исходя из указанных положений процессуального закона любое судебное доказательство, включая экспертное заключение, может быть обессилено противной стороной и отвергнуто судом в тех случаях, когда оно не отвечает вышеуказанным требованиям относимости, допустимости, является недостоверным, либо получено с нарушением федерального закона.

Особо отметим, что исходя из принципа общности доказательств, с того момента, как доказательство поступило в материалы судебного дела, оно становится общим для обеих сторон. И неважно, кем оно было представлено, ссылаться на него может любое лицо, участвующее в деле.

Поскольку состязательность – это право только представлять суду доказательства, но не забирать их обратно, поэтому, как только доказательство поступило в материалы дела, оно становится общим и забрать его сторона уже не может (за исключением случая, когда сделано заявление о подлоге – тогда доказательство может быть изъято из дела представившей его стороной).

Кроме того, в обоснование судебного решения не может быть положено доказательство, которое в установленном законом порядке было признано судом подложным (сфальсифицированным). В судебном доказательстве необходимо различать форму (средство доказывания) и содержание (информацию)1. Как убедительно показал М.З. Шварц, фальсификация доказательства не является частным случаем признания его недостоверным2. Это совершенно разные процессуальные институты. Подлог доказательства – есть фальсификация формы, это искусственное создание доказательства под процесс, для целей процесса (такое доказательство не является следом факта). В документе могут быть сфальсифицированы, например, подписи указанных в нем лиц, или он может быть сфальсифицирован по дате его изготовления (т.е. подписан «задним числом») и т.д. Смысл института фальсификации (подлога) доказательств заключается в предоставлении стороне, представившей доказательство, права, в виде исключения из принципа общности доказательств, изъять доказательство из материалов дела после того, как поступило заявление о подлоге, но до начала проверки его судом.

Несмотря на то, что в отдельных случаях сфальсифицированное доказательство может верно отражать факты, имевшие место в действительности (н.п. факт передачи денег), признание доказательства подложным полностью уничтожает его доказательственное значение. Поэтому суд исключит данное доказательство из числа доказательств, подлежащих оценке на предмет достоверности.

Остальные доказательства, т.е. те, в отношении которых не сделано заявление о подлоге, оцениваются судом на их достоверность. Но на предмет достоверности оценивается уже не форма, а содержание доказательства. Суд должен дать оценку достоверности каждого из представленных сторонами доказательств и отвергнуть те из них, достоверность которых вызывает сомнения. Например, не будет являться достоверным доказательством факта приема-передачи квартиры (нежилого помещения) передаточный акт, даже подписанный уполномоченными лицами, если в момент его подписания указанный в акте объект находился в фактическом владении другого лица, не поименованного в акте3.

Экспертное заключение в системе судебных доказательств.

Нередко для установления обстоятельств дела суду требуются специальные познания. По определению Эйсмана, специальные познания не относятся к числу общеизвестных, общедоступных, имеющих массовое распространение, т.е. это те познания, которыми профессионально владеет лишь узкий круг специалистов4.

При всем разнообразии различных форм использования специальных познаний сведущих лиц в гражданском (арбитражном) процессе в виде получения консультаций, научных заключений, справок по специальным вопросам, в форме заключений несудебных, ведомственных экспертиз, аудиторских проверок, привлечения сведущих лиц в качестве специалистов для выражения мнений, проведения съемок, участия в осмотре и т.д. 5, только судебная экспертиза назначается и проводится по процессуальным правилам. Процессуальная форма проведения судебной экспертизы выступает в качестве гарантии получения достоверного доказательства – заключения эксперта.

В таких случаях суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле назначает экспертизу. Причем в случае, если назначение экспертизы предписано законом (н.п. п.5 ст. 720 ГК РФ) или предусмотрено договором, либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства, либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе (п.1 ст. 82 АПК РФ).

Особо отметим, что в п.3 ст. 79 ГПК РФ содержится положение, согласно которому при уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым6.

В этой норме содержится презумпция существования или отсутствия факта, для установления которого назначена экспертиза, в зависимости от поведения стороны7. Подобная норма отсутствует в арбитражном процессе, однако, поскольку п.6 ст. 13 АПК РФ допускает применение норм права, регулирующих сходные отношения (аналогия закона), то положения п.3 ст. 79 ГПК РФ, видимо, могут быть применены в порядке аналогии процессуального закона и в арбитражных спорах.

В Определении Конституционного Суда РФ от 09.04.2002г. N 90-О прямо указано, что возможность применения судом в случае уклонения стороны от участия в экспертизе правовой презумпции признания невыгодного для нее факта обусловлена задачей пресекать препятствующие осуществлению правосудия действия (бездействия) недобросовестной стороны и обеспечивать дальнейшие судебные процедуры по установлению и исследованию фактических обстоятельств дела.

В гражданском (арбитражном) процессе действует презумпция «суд знает право». Поэтому по вопросам права – например, по вопросу наличия и формы вины одного из участников спора, по вопросу наличия или отсутствия юридически значимой причинно-следственной связи между правонарушением и причиненными убытками и т.д. – экспертиза назначена быть не может. Эти вопросы относятся к сфере правовой квалификации тех или иных обстоятельств, что является прерогативой суда. Эксперты – это «свидетели факта».

Экспертиза сама по себе не является доказательством, это способ исследования фактической информации с целью получения доказательства – заключения эксперта.

С учетом вышеизложенной классификации попробуем определить место экспертного заключения в системе судебных доказательств.

По мнению Д.В. Гончарова и И.В. Решетниковой, заключение эксперта можно в равной степени отнести как к личным (ибо проводит исследование и составляет заключение конкретное лицо – эксперт), так и к вещественным доказательствам (ибо результат исследования материализуется в форме письменного заключения)8.

Мы полагаем, что экспертное заключение является личным доказательством, поскольку доказательственное значение имеют не столько сведения об искомых фактах, выявляемые экспертом, сколько выводы, которые, пользуясь своими специальными познаниями, делает эксперт об этих фактах. Письменная форма заключения является не более чем формой выражения этих выводов во вне, хотя она и имеет важное процессуальное значение.

Заключение эксперта всегда связано с другими доказательствами по делу, так как является результатом их специального исследования. Несмотря на это экспертное заключение относится к первоначальным, а не производным доказательствам, поскольку эксперт не просто воспроизводит факты, а анализирует их на основе специальных познаний, предоставляя в распоряжение суда свои выводы – первичную информацию о фактах. Эти особенности экспертного заключения, вкупе с формой выводов эксперта (категоричных или вероятных), и определяют его доказательственную ценность.

Закон наделяет судебного эксперта как лицо, участвующее в процессе, определенным комплексом процессуальных прав и обязанностей. При проведении экспертизы и во взаимоотношениях с судом эксперт может совершать только те процессуальные действия, которые прямо предусмотрены законом. Эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет право знакомиться с материалами дела, участвовать в судебном разбирательстве, просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов и т.д.

Процессуальный закон не регулирует и не может регулировать внутреннюю сторону проведения экспертизы – ее научную методику, конкретные способы и пути исследования. Однако, несомненно, что любая судебная экспертиза должна проводиться на научной основе, на уровне существующих достижений науки и техники в данной области, а эксперт – обладать определенным уровнем квалификации (компетентности).

Отметим, что определенные требования к проведению экспертизы, квалификации судебного эксперта предъявляет Закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 N 73-ФЗ. Эти требования можно свести к двум основным группам: с одной стороны это требования, направленные на обеспечение высокого научного уровня экспертизы, с другой – к обеспечению объективности и беспристрастности эксперта.

В частности, эксперт не вправе принимать поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно от каких-либо органов или лиц за исключением руководителя судебно-экспертного учреждения, самостоятельно истребовать материалы и документы для экспертизы, сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначившего. Если эксперт путем контактов с лицами, участвующими в деле, собирает материалы для производства судебной экспертизы, заключение такой экспертизы впоследствии может быть исключено из числа доказательств.

Совершение экспертом действий, нарушающих указанные положения Закона (н.п. действий, ставящих под сомнение его объективность и беспристрастность), является первым поводом к оспариванию экспертного заключения.

Согласно ст. 8 данного Закона заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. Экспертное заключение должно отражать весь ход экспертного исследования: наименование поступивших на экспертизу материалов, их осмотр, сравнительное исследование, эксперимент, описание применяемых методик, оценку результатов и изложение выводов (суждений) эксперта.

В соответствии со ст. 13 должность эксперта в судебно-экспертных учреждениях может занимать лицо, имеющее высшее профессиональное образование и прошедшее последующую подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами. Определение уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями, при этом уровень профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет.

Эксперт вправе отказаться от дачи заключения, если представленные материалы недостаточны, или если он не обладает необходимыми знаниями для выполнения возложенной на него обязанности. Вопрос о компетентности эксперта имеет большое значение для оценки достоверности его заключения.

Компетентность эксперта оценивается как при решении вопроса о назначении сведущего лица в качестве судебного эксперта, так и при оценке судом и сторонами экспертного заключения. Например, в соответствии с пп.3 п.2 ст. 70 УПК РФ недостаточная компетентность или отсутствие таковой является основанием для отвода эксперта. В других процессуальных кодексах положение об отводе эксперта по мотиву его некомпетентности отсутствует. Однако, как сказано выше, положения УПК РФ могут быть применены по аналогии процессуального закона и при разрешении гражданско-правовых споров.

Стороны вправе обратить внимание суда на отсутствие у конкретного эксперта необходимой квалификации для проведения данного вида экспертизы (в том числе и стажа экспертной работы) не только при ее назначении, но и при оценке экспертного заключения. Таким образом, несоответствие уровня подготовки, квалификации эксперта задачам экспертизы является вторым поводом для оспаривания экспертного заключения

По определенности выводов существуют различные виды заключений эксперта:

  1. категорическое заключение;

  2. вероятное (предположительное);

  3. заключение эксперта о невозможности ответить на поставленный вопрос при представленных исходных данных9.

Категорический вывод – это достоверный вывод о факте независимо от условий его существования. В этом случае категорический вывод основан на убежденности эксперта, что его выводы истинны, однозначны и не допускают иного толкования.

Если эксперт не находит оснований для категорического заключения, выводы носят вероятный, т.е. предположительный, характер. Вероятный вывод представляет собой обоснованное предположение (гипотезу) эксперта об устанавливаемом факте и обычно отражает неполную внутреннюю убежденность в достоверности аргументов, среднестатистическую доказанность факта, невозможность достижения полного знания, т.е. убежденность эксперта в невозможности по тем или иным причинам дать категорический ответ на поставленный вопрос.

Вероятные выводы допускают возможность существования факта, но и не исключают абсолютно другого (противоположного) вывода. Причинами вероятных выводов могут быть неправильное или неполное собирание объектов, подлежащих исследованию, утрата или отсутствие наиболее существенных, значимых признаков следов, недостаточное количество сравнительных материалов, неразработанность методики экспертного исследования и др. Сам эксперт может в заключении указать на высокую степень вероятности своих выводов.

По отношению к установленному факту экспертный категорический или вероятный вывод может быть утвердительным (положительным) или отрицательным, когда отрицается существование факта, по поводу которого перед экспертом поставлен определенный вопрос.

По характеру отношений между умозаключением и его основанием выводы подразделяются на условные («если... то...») и безусловные. Безусловный вывод – это признание факта, не ограниченное какими-либо условиями. Условный вывод означает признание факта в зависимости от определенных обстоятельств, достоверности предшествующих знаний, доказанности других фактов, например, текст документа выполнен не на данном матричном принтере, при условии что принтер не подвергался ремонту. Такой вывод также может высказываться в категорической и вероятной форме.

В литературе иногда выделяют альтернативные выводы (альтернативный вывод предполагает существование любого из перечисленных в нем взаимоисключающих фактов, когда названы все без исключения альтернативы, каждая из которых должна исключать другие – и тогда от ложности одного можно логически прийти к истинности другого, от истинности первого – к ложности второго) и однозначные выводы, обладающие только одним значением (категорические выводы, в которых утверждается или отрицается какой-либо факт).

Кроме того, эксперт может сделать вывод и о невозможности решения вопроса, поставленного на его разрешение уполномоченным лицом или органом, например, из-за отсутствия методики исследования, неполноты (некачественности) объектов и других материалов, предоставленных в его распоряжение, и т.д.

Доказательственная ценность заключения эксперта определяется формой его выводов. В соответствии с вышеуказанной классификацией доказательств экспертное заключение с категорическими выводами (положительными или отрицательными) является прямым доказательством. Все остальные виды экспертного заключения – с той или иной степенью вероятности, альтернативные, условные относятся к косвенным доказательствам.

Как полагают Треушников М.К., Россинская Е.Р., Галяшина Е.И.10 «в основу судебного решения по делу могут быть положены только категорические выводы эксперта». Следовательно, только они имеют доказательственное значение. Вероятное заключение не является достоверным доказательством, а лишь позволяет получить ориентирующую, поисковую информацию, подсказать версии, нуждающиеся в проверке. Вероятные выводы ни в коем случае не должны игнорироваться, их необходимо использовать, как косвенные доказательства, поскольку они не исключают существования противоположных вариантов по делу.

Вероятный (предположительный) характер выводов эксперта об обстоятельствах дела является третьим поводом для оспаривания экспертного заключения.

Как доказательство заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами по делу (п. 3 ст. 86 АПК РФ). С точки зрения закона никакие доказательства (включая и экспертное заключение) не имеют заранее установленной силы, не обладают преимуществом перед другими доказательствами (п.2 ст. 67 ГПК РФ и п.5 ст. 71 АПК РФ). Более того, согласно п.3 ст. 86 ГПК РФ заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, установленным в ст. 67 ГПК, т.е. наряду с другими доказательствами. Однако несогласие суда с заключением должно быть мотивировано в решении или определении суда.

Согласно пункту 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебном решении» от 19.12.2003г. N 23 судам следует иметь в виду, что заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не является исключительным средством доказывания и должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами. Оценка судом заключения должна быть полно отражена в решении. При этом суду следует указывать, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им соответствующий анализ. Если экспертиза поручена нескольким экспертам, давшим отдельные заключения, мотивы согласия или несогласия с ними должны быть приведены в судебном решении отдельно по каждому заключению.

Однако, поскольку судебное доказывание – это логико-процессуальная деятельность, которая помимо своей внешней – процессуальной стороны, имеет и внутреннюю сторону – мыслительную, гносеологическую деятельность конкретного судьи, то в реальности судебное экспертное заключение, полученное судом с помощью «квалифицированного свидетеля факта» (как иногда называют судебного эксперта), с соблюдением установленных законом процессуальных гарантий, может иметь (и, как правило, имеет) в глазах суда решающее значение.

То, какое значение судебная практика придает судебной экспертизе, назначаемой судом, непосредственно рассматривающим конкретный спор, подтверждается следующим. Согласно пункту 9 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения законодательства об экспертизы» от 20.12.2006г. № 66, заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, не может признаваться экспертным заключением по рассматриваемому делу. Такое заключение может быть признано арбитражным судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со ст. 89 АПК РФ (в самой формулировке Постановления содержится скрытый посыл о большей достоверности судебной экспертизы, проведенной непосредственно в рамках судебного спора). Такие заключения, как и заключение эксперта несудебной экспертизы, рассматриваются в гражданском (арбитражном) процессе как письменные доказательства и подвергаются режиму истребования, исследования и оценки, характерному для письменных доказательств.

Сахнова Т.В. указывает, что заключение эксперта есть единство фактических данных (выводов эксперта, в нем содержащихся) и формы их выражения вовне (соответствие заключения требованиям процессуального закона). При этом и форма, и содержание одинаково важны при определении доказательственной силы заключения эксперта11.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами в совокупности (п. 4 ст. 71 АПК РФ). Данное правило означает, что появление в судебном деле даже одного нового доказательства должно привести к переоценке всей совокупности доказательств, в том числе и заключения эксперта (сказанное, конечно же, не означает, что суд обязательно придет к противоположным выводам). Это обусловлено тем, что априорной достоверности нет ни у одного доказательства, не исключая экспертное заключение. Противоречие выводов эксперта другим имеющимся в деле доказательствам является четвертым поводом к опровержению экспертного заключения.

Исходя из вышесказанного, экспертное заключение может быть оспорено как по мотиву его несоответствия как судебного доказательства процессуальным требованиям относимости, допустимости и достоверности, так и по причине нарушения процессуальных прав сторон при назначении экспертизы.

Лица, участвующие в деле, имеют определенные процессуальные права в связи назначением экспертизы (п.2 ст. 79 ГПК РФ, п.3 ст. 82 АПК РФ), в частности:

  • право представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы (при этом, отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать);

  • ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении,

  • заявлять отвод эксперту;

  • ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом;

  • давать объяснения эксперту;

  • знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение;

  • задавать эксперту вопросы в судебном заседании, как по методике проведения экспертизы, так и по выводам, которые изложены в экспертном заключении;

  • ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы;

  • ходатайствовать о назначении новой экспертизы по иным вопросам.

Значение процессуальной формы в том, что это система гарантий доверия к суду. Именно соблюдение процессуальной формы и делает судебное решение особым, уникальным актом властного правоприменения.

Соответственно, факты нарушения процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве судебной экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов, являются пятым поводом для оспаривания экспертного заключения.

В частности, Пленум ВАС РФ в Постановлении «О некоторых вопросах практики применения законодательства об экспертизе» от 20.12.2006г. № 66 указал, что если экспертиза подлежит проведению в судебно-экспертном учреждении, в целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права на отвод эксперта (ст. 23 АПК РФ), а также права заявить ходатайство о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц (п.3 ст. 82 АПК РФ) суд в определении о назначении экспертизы указывает помимо наименования учреждения также Ф.И.О. судебного эксперта, которому руководителем судебно-экспертного учреждения будет поручено проведение экспертизы.

По мотиву неотносимости к предмету доказывания по делу может быть отвергнуто заключение несудебной экспертизы, которую одна из сторон спора провела самостоятельно, вне рамок судебного спора, либо экспертизы, проведенной в рамках иного судебного дела.

Приведем пример. В районном суде рассматривался иск гражданки А. к организации-застройщику о признании права собственности на долю в объекте незавершенного строительства в виде двухкомнатной квартиры, расположенной согласно предварительному договору купли-продажи на 2-ом этаже. Квартира имела условный номер, указания на расположение спорной квартиры в строительных осях в договоре отсутствовали. Для подтверждения 100-ой строительной готовности истребуемой квартиры истица представила заключение эксперта, полученное вне рамок судебного дела, из которого следовало, что эксперт обследовал жилое помещение, расположенное на 2-ом этаже, которое как он полагал, является спорной квартирой. Однако, из квартирограммы дома, утвержденной в свое время застройщиком и представленной в материалы дела территориальным органом Росреестра, следовало, что спорная квартира, которую можно было идентифицировать по условному номеру, расположена на 1-ом этаже, эксперт обследовал иное жилое помещение, следовательно, данное экспертное заключение является неотносимым к делу.
  1   2

Похожие:

Гоу «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» iconПравила приема в федеральное государственное автономное образовательное...
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на обучение по образовательным программам высшего...

Гоу «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» iconПравила приема в нижегородский филиал федерального государственного...
Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный...

Гоу «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» iconВ. В. Башева об утверждении Правил приема в федеральное государственное...
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на обучение по образовательным программам высшего...

Гоу «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» iconНациональный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики
На тему: «Проблема незаконного использования объектов интеллектуальной собственности в Китае в условиях глобализации экономики»

Гоу «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» iconУтверждены
«высшая школа экономики» и студентов других образовательных организаций в национальный исследовательский университет

Гоу «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» iconУтверждены
«высшая школа экономики» и студентов других образовательных организаций в национальный исследовательский университет

Гоу «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» iconСогласовано утверждаю
Правительство российской федерации национальный исследовательский университет «высшая школа экономики»

Гоу «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» iconПравила приема в федеральное государственное автономное образовательное...
Ледовательский университет «высшая школа экономики» для обучения по основным образовательным программам подготовки бакалавров по...

Гоу «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» iconПравила приема в пермский филиал
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения по программам бакалавриата

Гоу «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» iconНациональный исследовательский университет «высшая школа экономики» Факультет права
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск